Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Шпаргалка по "Гражданскому праву"

Автор:   •  Сентябрь 22, 2023  •  Шпаргалка  •  28,906 Слов (116 Страниц)  •  112 Просмотры

Страница 1 из 116

ГРАЖДАНСКОЕ

ПРАВО

ЭКЗАМЕН

1. Понятие и виды договора купли-продажи. Предмет, стороны, форма договора купли-продажи.

Договор купли-продажи— это договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (вещь, товар) в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 424 ГК).По своей правовой природе договор купли-продажи является:

консенсуальным — считается заключенным с момента достижения соглашения по всем его существенным условиям;

двусторонним - субъективные права и обязанности возникают у обеих сторон;

возмездным — передача имущества по договору купли-продажи осуществляется на возмездной основе.

Виды договора купли-продажи:

- розничная купля-продажа;

- поставка;

- поставка для государственных нужд; энергоснабжение; контрактация;

продажа недвижимости; продажа предприятия.

Предмет договора – любые не изъятые из оборота вещи, находящиеся в собственности продавца (имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен в будущем).

Сторонами договора купли-продажи являются:

продавец – лицо, обладающее правом распоряжения в отношении предмета договора (чаще всего продавцом является собственник имущества);

покупатель – любой субъект гражданского права. Участие некоторых лиц может быть ограничено исходя из особенностей предмета торговли.

Форма договора

Исходя из положений ст. 404 ГК договор купли-продажи, по общему правилу, может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок. Следовательно, при заключении договора купли-продажи, если иное не предусмотрено ГК для отдельных видов купли-продажи, нужно руководствоваться правилами, закрепленными в гл. 9 ГК.

2. Права и обязанности продавца и покупателя. Риск случайной гибели проданного имущества.

Обязанности продавца: 1) передать покупателю товар в установл. дог-ром срок; 2) передать покупателю принадлежности товара и необх. документы (техпаспорт); 3) передать покупателю товар свободным от любых прав 3-их лиц; 4) передать покупателю товар в кол-ве либо в ассортименте указанный в дог. купли-продажи;  5) передать покупателю качественный товар; 6) если покупатель при заключении дог. купли-продажи поставил продавца в известность о конкретных целях приобретения товара, то продавец обязан передать товар, пригодный для использования в этих целях. Обязанности покупателя: 1) обязан оплатить товар совершив при этом за свой счет необходимые для оплаты товара действия; 2) обязан полностью или частично оплатить товар до его передачи в срок, опред-й дог-м; 3) если по условиям договора купли-продажи товар продается в кредит или в рассрочку, обязан оплатить товар в установл. в дог-е срок; 4)  обязан принять товар, т.е. совершить необходимые для этого действия. Покупатель имеет право: 1) требовать от продавца передать ему товар свободным от прав 3-их лиц, надлежащего качества, с соответствующими документами и принадлежностями в сроки, кол-ве, ассортименте, комплектности и комплекте; 2) отказаться от исполнения договора купли-продажи в случае отказа продавца передать товар; 3) если продавец отказывается передать покупателю товар, оплаченный по дог-у купли-продажи с условием предварит. оплаты, в установл. дог. срок, возникает право требования передачи товара или возврата суммы предварит. оплаты за товар с уплатой % за время пользования чужими деньгами. Права продавца: 1)  имеет право отказаться от исполнения договора в случае отказа покупателя совершить действия, направленные на передачу и получение товара; 2) в том случае, если покупатель своевременно не оплачивает переданный товар, продавец имеет право потребовать оплаты товара и уплаты % за пользование чужими деньгами; 3) если покупатель отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора; 4) если по условиям дог-а продавец обязан передать покупателю партию товаров, часть которой уже передана, но еще не оплачена, продавец имеет право удерживать оставшуюся часть партии до оплаты уже переданных товаров; 5) Право продавца требовать уплаты % за пользование чужими деньгами применяется и в случае неисполнения покупателем обязанности по оплате товара, проданного в кредит или в рассрочку; 6) В случае неисполнения покупателем обязанности оплатить товар, проданный с условием оплаты в кредит в срок, установленный договором, продавец имеет право требовать оплаты переданного товара либо возврата неоплаченных товаров; и др.

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, проданного во время его нахождения в пути, переходит на покупателя с момента заключения договора, если иное не предусмотрено таким договором. Условие договора о том, что риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента сдачи товара первому перевозчику, по требованию покупателя может быть признано судом недействительным, если в момент заключения договора продавец знал или должен был знать, что товар утрачен или поврежден, и не сообщил об этом покупателю.

3. Последствия неисполнения продавцом и покупателем своих обязанностей. Последствия нарушения условий договора о качестве, количестве, ассортименте, комплектности, таре и упаковке.

К перечню условий, о нарушении которых покупатель обязан известить продавца, относятся условия о: количестве, качестве, ассортименте, комплектности, таре и упаковке. Срок направления извещения определяется договором или законом. Если такой срок не установлен, то действует правило разумного срока. Неисполнение продавцом обязанности по передачи вещи дает право покупателю: 1)  отказаться от исполнения договора; 2) потребовать возмещение убытков; 3) понудить продавца к исполнению обязанности в натуре. Неисполнение продавцом обязанности по передачи принадлежностей и документации к товару дает право покупателю: 1) принять товар; 2) отказ от товара и его оплаты, в случае, если продавец не устранит в разумный срок нарушения; 3) потребовать возмещения убытков. Нарушение продавцом условия о количестве товара, дает право покупателю: 1) в случае недопоставки: а) требовать передачи недостающего количества; б) отказ от товара и его оплаты; в) взыскание убытков. 2) в случае излишней поставки: покупатель обязан принять товар, уведомить продавца о передачи излишнего количества товара. В случае, если продавец не распорядился лишними, товарами покупатель вправе – принять товар (оплатив его по цене договора) или потребовать, чтобы продавец распорядился ими. Нарушение продавцом условия об ассортименте, дает право покупателю: 1) в случае частичного несоответствия договору: а) отказаться от товара и его оплаты; б) принять товары соответствующего ассортимента; в) отказаться от товаров несоответствующего ассортименту; г) потребовать замены несоответствующих товаров; д) принять все переданные товары. 2) в случае полного несоответствия договору: а) требовать расторжения договора; б) возмещение убытков. Нарушение продавцом условия о комплектности или комплекте, дает право покупателю: 1) соразмерное уменьшение цены; 2) требовать доукомплектовать товар в разумный срок; и в случае, если вышеназванное требование не будет выполнено, то: 1) требовать замены некомплектного товара; 2) отказ от исполнения договора; 3) взыскать убытки. Нарушение продавцом условия о качестве товара, дает право покупателю: 1) в случае выявления существенных недостатков товара: а) отказ от исполнения договора; б) требовать замены товара доброкачественным; 2) в случае выявления несущественных недостатков товара: а) соразмерное уменьшение цены; б) требовать безвозмездное устранение недостатков в разумный срок, либо возмещение собственных расходов на устранение недостатков товара. Следовательно, в случае нарушения продавцом условия о передачи товара в таре и упаковке, покупатель имеет право: а) требовать соразмерного уменьшения цены; б) требовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, либо возмещения собственных расходов на устранение недостатков товара. Нарушение продавцом условия передачи товара, свободного от прав 3-их лиц (вещных или обязательственных) дает покупателю право: а) требовать расторжения договора; б) требовать соразмерное уменьшение цены товара.

Указанные требования подлежат удовлетворению только в том случае, если продавец не докажет, что покупатель знал (или должен был знать) о существовании этих прав.

4. Розничная купля-продажа и ее разновидности.

Договор розничной купли-продажи — это договор, по которому продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (ст. 462 ГК).

Разновидности розничной купли-продажи:

- продажа товаров по образцам;

- продажа товаров с условием их доставки;

- продажа товаров с использованием автоматов.

По своей правовой природе договор розничной купли-продажи является консенсуальным, двусторонним, возмездным, публичным, договором присоединения.

Сторонами договора розничной купли-продажи являются продавец и покупатель. Продавцом является юридич. лицо или гражданин-предприниматель. Покупателями могут быть как граждане, так и юридич. лица.

Существенными условиями договора розничной купли-продажи являются условия о предмете (наименование и количество товара) и цене.

Предметом договора розничной купли-продажи являются товары, продаваемые в розницу и предназначенные для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Постановлением Совета Министров РБ от 07.04.2004 № 384 утверждены Правила осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и общественного питания.

Форма договора. Договор розничной купли-продажи может быть заключен в устной либо письменной форме, а также путем совершения конклюдентных действий (например, продажа товаров с использованием автоматов). Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, Отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий (ст. 463 ГК).

Права покупателя по договору розничной купли-продажи при продаже товара ненадлежащего качества:

- потребовать замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества;

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;

- потребовать возмещения расходов по устранению недостатков товара;

- отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. В этом случае покупатель должен вернуть недоброкачественный товар, а продавец обязан вернуть уплаченную за товар сумму, не удерживая из нее сумму, на которую изменилась цена товара с момента его передачи покупателю.

Закон ”О защите прав потребителей“ предусматривает дополнительные гарантии покупателям — физическим лицам.

5. Продажа недвижимости. Особенности купли-продажи квартир.

Продажа недвижимости регулируется ст.ст. 520 – 529 ГК. Закон выделяет в отдельный вид обязательств договор купли-продажи продажи недвижимости, имеющий специфические особенности правового регулирования.

Договор купли-продажи недвижимости (п. 1, ст. 520 ГК) – это гражданско-правовой договор, в силу которого продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество. Предметом данного договора является недвижимое имущество – земельные участки и все, что прочно связано с землей (объекты, перемещение которых невозможно без ущерба их назначению).

По правовой природе договор продажи недвижимости: консенсуальный, двухсторонний, возмездный.

Существенные условия договора – предмет и цена. В соответствии со ст. 525 ГК  в договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить предмет договора, т.е. недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого имущества. При отсутствии таких данных условие о подлежащей передаче недвижимого имущества считается не согласованным, а договор считается не заключенным.

В соответствии со ст. 526 ГК договор обязательно должен предусматривать цену продаваемой недвижимости. В противном случае договор считается незаключенным. Цена недвижимого имущества должна включать также цену передаваемой с этой недвижимостью части земельного участка или права на нее (если иное не предусмотрено законодательством или договором). Если цена недвижимости установлена договором за единицу ее площади, то общая цена недвижимого имущества, подлежащая оплате, определяется исходя из фактического размера переданного покупателю недвижимого имущества.

В соответствии со ст. 521 ГК договор продажи недвижимости заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение этой формы влечет за собой недействительность договора.

В соответствии со ст. 522 ГК требуется государственная регистрация перехода  права собственности на недвижимость (может осуществлятся в судебном порядке, не является основанием для изменения отношений сторон с третьими лицами).

В соответствии со ст. 527 ГК передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем  происходит по подписываемому сторонами передаточному акту или другому документу о передаче.

В соответствии со ст. 529 ГК особенностью купли-продажи квартир является: 1) наличие в договоре продажи квартиры перечня лиц, за которыми закон сохраняет право пользования этим помещением после его продажи, и указание их прав на пользование предоставляемым жилым помещением (существенное условие договора).

2) обязательная государственная регистрация договора продажи квартиры (такой договор считается заключенным с момента этой регистрации).

6. Продажа предприятия.

Продажа предприятия регулируется ст.ст. 530 – 537 ГК. и имеет ряд особенностей, касающихся передачи покупателю тех или иных прав, определения состава и стоимости предприятия, формы договора, прядка передачи предприятия и права собственности на него, а также прав кредиторов по обязательствам, включенным в состав предприятия. Предприятие – это имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно п. 1, ст. 530 ГК - по договору купли-продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом, как  имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам. К числу таких прав относят права продавца, полученные им на основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью. Права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на основании лицензии права использования таких средств индивидуализации, переходит к покупателю, если иное не установлено договором.

По правовой природе договор продажи предприятия: консенсуальный, двухсторонний, возмездный.

Существенные условия договора продажи предприятия – предмет и цена. Предмет договора – имущественный комплекс, в состав которого входят земля, здания, продукция, товарные знаки, долги, права требования и т.д. В соответствии со ст. 532 ГК к договору продажи предприятия предъявляются дополнительные требования. Стороны еще до подписании договора должны составить и рассмотреть акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований. Все эти документы должны быть приложены к договору. Состав и стоимость преподаваемого предприятия определяются в договоре на основе полной инвентаризации, а его имущество, права и обязанности подлежат передаче покупателю.

Форма договора письменная с приложением всех необходимых документов (инвентаризационной описи, бухгалтерского баланса, аудиторского заключения, перечня долгов предприятия), договор подлежит и считается заключенным
с момента обязательной государственной регистрации. Несоблюдение формы договора влечет его недействительность.

При исполнении договора купли-продажи предприятия содержит в соответствии со ст. 534 ГК передача предприятия продавцом покупателю осуществляется по передаточному акту. Этот акт продавец составляет за свой счет и представляет на подписание покупателю (если иное не предусмотрено договором). В акте указываются данные о составе предприятия и об уведомлении кредиторов о продаже предприятия и их согласии на перевод долгов, а также сведения о выявленных недостатках передаваемого имущества и перечень имущества, которое не передано продавцом ввиду его утраты. Если долги продавца переведены на покупателя без согласия кредитора, стороны несут солид. ответственность.

7. Понятие и признаки договора поставки.

Договор поставки – это договор по которому поставщик (продавец) осуществляющий предпринимательскую деятельность обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования их в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 476 ГК).

По правовой природе договор поставки: консенсуальный, двухсторонний, возмездный.

Существенными условиями договора поставки являются: предмет договора цена товара (порядок и способ ее определения) и срок (сроки) поставки товаров.

Признаки договора поставки:

1) Поставщиком может быть только лицо осуществляющее предпринимательскую деятельность (ИП, ком. организация и т.д.) а покупателем лицо приобретающее товары для использования в предпринимательской деятельности (производство, перепродажа и т.д.) – т.е ИП или ком. организация;

2) Предмет договора – любые не изъятые из оборота вещи, кроме вещей оформляемых другими видами договоров купли-продажи. Товар передается покупателю в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление;

3) Цель приобретения товаров – для использования в предпринимательской деятельности;

4) Различные временные рамки по заключению и исполнению договора поставки товаров:

- оформляются долгосрочно длящиеся отношения, где передача товаров осуществляется партиями в пределах срока действия договора;

- поставщик может заключить договор на вещи которых у него нет, но которые он собирается произвести или закупить в будущем;

- поставщик вообще может не иметь на продаваемый товар ни права собственности, ни какого-либо иного вещного права (комиссионная торговля).

Форма договора поставки определяется в соответствии с общими положениями о фрме сделки, чаще всего это простая письменная форма.

Цена товара определяется по соглашению сторон. Вместо указания цены товара стороны договора поставки вправе установить в договоре порядок и способ ее определения, цены на отдельные товары устанавливаются или регулируются государством.

Установленная законодательством или договором поставки неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки, если иной порядок уплаты неустойки не установлен законодательством или договором.

8. Заключение договора поставки.

Порядок заключения договора поставки подчиняется общим положениям
о договоре, однако содержит и ряд специальных правил относительно урегулирования разногласий, возникших при заключении договора.

Договор поставки заключается путем направления стороной, желающей заключить договор, оферты другой стороне и акцепта другой стороной направленной ей оферты. Как правило, одна сторона высылает проект договора другой стороне. Если какие либо условия не согласованы, сторона, имеющая возражения, излагает их в протоколе разногласий, и направляет подписанный договор с пометкой ”с протоколом разногласий“ (протокол разногласий, разумеется, прилагается к договору). При несогласии с протоколом разногласий, составляется протокол урегулирования разногласий и об этом делается пометка.

В соответствии с п. 1, ст. 477 ГК если при заключении договора поставки между сторонами возникли разногласия по отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой стороны предложения о согласовании этих условий, должна в течение 30 дней со дня получения этого предложения, если иной срок не установлен законодательством или не согласован сторонами, принять меры по согласованию соответствующих условий договора либо письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения. Согласно п. 2, ст. 477 ГК сторона, получившая предложение по соответствующим условиям договора, но не принявшая мер по согласованию условий договора и не уведомившая другую сторону об отказе от его заключения в 30-дневный срок, обязана возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий договора (негативные последствия пассивной стороны - возмещение противоположной стороне убытков).

По общему правилу заключение договора поставки товара должно происходить в письменной форме. При этом целесообразно заключение договора поставки товара в виде отдельного документа, подписанного сторонами, во избежание вероятности признания его впоследствии незаключенным вследствие того, что существенные условия окажутся несогласованными или согласованными ненадлежащим образом. Договор поставки должен содержать следующие реквизиты: точное и полное имя (наименование) сторон договора поставки, сведения о юридическом адресе сторон договора, дату заключения договора поставки товара, место заключения договора поставки товара, надлежащие собственноручные подписи сторон или лиц, которые уполномочены на подписание договора от их имени.

Договор поставки подписывает руководитель предприятия, действующий
на основании Устава, либо его заместители на основании выданных им доверенностей. В случае подписания договора лицом, действующим на основании доверенности, к договору в обязательном порядке должна быть приложена копия указанной доверенности, заверенная печатью контрагента. При этом, при несогласовании или согласовании ненадлежащим образом в договоре
существенных условий, договор считается незаключенным. Существенными условиями договора являются условия о наименовании товара, его количестве и цене, либо порядке ее определения.

9. Исполнения договора поставки. Порядок приемки товара по количеству и качеству.

Поставка товара по договору поставки может осуществляться путем:

1) доставки товара покупателю (указанному им лицу) непосредственно поставщиком в местонахождение покупателя;

2) сдача поставщиком товара перевозчику;

3) выборки товаров покупателем (ст. 428, 480 ГК).

При этом, в ходе исполнения договора поставки поставщиком и покупателем выполняются следующие права и обязанности:

1) товар передается в строго обусловленные сроки (срок), в согласованном количестве и ассортименте, в надлежащем качестве и комплектности,
в соответствующей таре и упаковке, к товару прилагаются все документы предусмотренные законодательством (сертификат качества, техпаспорт и т.д.);

2) осуществляется приемка товара (осмотр, проверка количества и качества, сверка с товаросопроводительными документами и т.д.). Покупатель вправе отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена, если договором не предусмотрено иное, досрочная поставка производится только с согласия покупателя. О выявленных несоответствиях и недостатках в ходе приемки поставщик уведомляется письменно в суточный срок (немедленно, если товар скоропортящийся). В случае обнаружения при приемке недостачи (ненадлежащего качества) товара вызывается представитель продавца, выявленные недостатки оформляются актом, подписываемым сторонами.

3) в случае отказа от поставленного товара в связи с выявленными несоответствиями и недостатками, покупатель принимает товар на ответственное хранение, уведомляя об этом поставщика;

4) покупатель оплачивает товар в соответствии с договором, а также возвращает поставщику тару и упаковку после приемки товара в установленных случаях.

При существенных нарушениях договора поставки стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения (ненадлежащее качество, которое невозможно устранить, неоднократное нарушение сроков поставки (оплаты), неоднократная невыборка товаров).

Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется в соответствии с положением, утвержденным постановлением СМ РБ от 03.09.2008 № 1290 и включает совершение покупателем действий, необходимых для принятия поставленного товара, осмотр и проверку товара на соответствие условиям договора по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, маркировке, таре и (или) упаковке, уведомление поставщика о выявленных несоответствиях или недостатках товара, предъявление претензий поставщику относительно несоответствия товара условиям договора.

Обычно приемка товара производится покупателем самостоятельно но может быть проведена с участием представителей продавца, органа госуправления, органа по сертификации продукции, испытательного центра или лаборатории.

При выявлении недостачи, несоответствия качества, маркировки товара, тары или упаковки установленным требованиям, вызывается представитель поставщика (по уведомлению) и оформляется акт приемки товара по количеству и качеству.

10. Общая характеристика ответственности сторон по договору поставки.

Ответственность за нарушение условий договора устанавливается законодательством или договором в виде:

- возмещения убытков (ст.ст. 14, 364 ГК);

- уплаты процентов за пользование чужими ден. средствами (ст. 366 ГК);

- уплаты неустойки за ненадл. исполн. или неисполн. обяз-в (ст. 311 ГК).

По общему правилу, убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой (зачетная неустойка). Может быть установлена и исключительная неустойка (когда начисление неустойки исключает взыскание убытков), штрафная неустойка (убытки взыскиваются сверх неустойки), альтернативная неустойка (взыскиваются либо убытки, либо неустойка) - ст. 365ГК.

Возмещение убытков это компенсация стороной, нарушившей договорные обязательства расходов которые другая сторона произвела или должна будет произвести для восстановл. нарушенного права, утраты или повреждения имущества (реальный ущерб), возмещения неполученных доходов (ст. 14, 364 ГК).

Покупателю поставщиком возмещаются убытки при изменении или расторжении договора: в результате нарушения существенных условий (ст. 420, 423 ГК), в связи с нарушением обязательства, когда покупатель в разумный срок купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного договором (ст. 494 ГК), неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь (ст. 369 ГК), неисполнения обязанности по передаче предварительно оплаченного товара в установленный договором срок (ст. 376 ГК), невыполнения требования о доукомплектовании товара (п. 45 Положения), отказа в принятии товара, поставленного в ассортименте, не соответствующем договору (п. 17 Положения), поставки товара ненадлежащего качества либо некомплектного товара (п. 94 Положения).

Поставщику покупателем возмещаются убытки в случаях изменения или расторжения договора: в результате нарушения существенных условий (ст. 420, 423 ГК), непредставления отгрузочной разнарядки (ст. 479 ГК), в связи с нарушением обязательства, когда поставщик продал товар по более низкой цене, чем было предусмотрено договором (ст. 494 ГК), неосуществления предусмотренной договором предварительной оплаты товара (ст. 309 ГК), отказа принять товар в нарушение законодательства или договора (ст. 377 ГК), необеспечения оплаты товара (п. 68 Положения).

Проценты за пользование чужими денежными средствами уплачиваются покупателем в случае несвоевременной оплаты поставленных товаров или неисполнения обязательства по передаче предварительно оплаченного товара.

Неустойка является способом обеспечения обязательства и мерой имущественной ответственности. ГК устанавливает два вида неустойки: законную и договорную. Согласно Положения поставщик уплачивает покупателю штраф в размере 10 % стоимости непоставленного или недопоставленного в срок товара (стоимости непоставленного товара в ассортименте). Если товар не соответствует по качеству стандартам, образцам (эталонам), а также если поставлен некомплектный товар, поставщик уплачивает покупателю штраф в размере 25 % стоимости некачественного либо неукомплектованного товара.

11. Поставка товаров для государственных нужд.

Поставка товаров для государственных нужд осуществляется на основе заключаемых договоров поставки товаров для государственных нужд. Государственными нуждами признаются потребности РБ, определяемые Правительством РБ, потребности административно-территориальных единиц, определяемые областными и Минским городским Советами депутатов либо в порядке, определяемом ими, за исключением потребностей, обеспечиваемых путем осуществления государственных закупок.

К отношениям по поставке товаров для государственных нужд применяются правила о договоре поставки (ст.ст. 476–493 ГК), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и иными актами законодательства (ст. 495 ГК).

До принятия закона о государственных закупках товаров (работ, услуг) под поставкой товаров для государственных нужд подразумевалось:

- выполнение обязательств по поставкам товаров в соответствии с заключенными РБ договорами (соглашениями);

- выполнение целевых программ, в которых участвует РБ;

- создание и поддержания государственных материальных резервов РБ;

- поддержание необходимого уровня обороноспособности и государственной безопасности РБ;

- ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

- государственная поддержка устойчивого функционирования топливно-энергетического, жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, транспорта, связи, образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения;

- проведение геологоразведочных работ и природоохранных мероприятий;

- удовлетворение нужд государственного управления.

Сейчас этот перечень значительно расширился и подразумевает приобретение товаров (работ, услуг) полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов получателями таких средств.

По правовой природе договор поставки товаров для государственных нужд: консенсуальный, двухсторонний, возмездный.

Существенными условиями договора поставки товаров для государственных нужд являются: предмет договора цена товара (порядок и способ ее определения)
и срок (сроки) поставки товаров.
Форма договора поставки товаров для государственных нужд это простая письменная форма. Цена товара в договоре поставки товаров для государственных нужд определяется по соглашению сторон.

Ответственность при поставке товаров для государственных нужд строится по общим правилам о договорной ответственности. Наряду с взысканием убытков она может выражаться во взыскании неустойки (пени, штрафа). Особая значимость поставки товаров для государственных нужд обусловила достаточно широкое применение законной неустойки и повышенную ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение ряда обязанностей.

12. Контрактация.

По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи (заготовителю). договор контрактации является основой отношений по обеспечению государственных нужд в сельскохозяйственной продукции.

К отношениям по договору контрактации не урегулированными разделом 5 гл. 30 ГК, применяются правила договора поставки товаров (ст. 476-494 ГК)

По правовой природе договор контрактации двусторонний, консенсуальный, возмездный.

Сторонами договора являются производитель сельхозпродукции и заготовитель.

Предмет договора сельскохозяйственная продукция закупка которой осуществляется заготовителем в коммерческих целях. Существенные условия договора контрактации это наименование, количество, ассортимент и качество сельхозпродукции, сроки сдачи сельхозпродукции.

По договору контрактации:

1) производитель обязан произвести соответствующую сельхозпродукцию и передать ее заготовителю в установленные сроки. Предоставить заготовителю отчет об использовании полученных финансовых и материальных средств, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы сообщить об этом заготовителю и возвратить полученный аванс на производство сельхозпродукции.

2) заготовитель обязан предоставить производителю предусмотренные по договору финансовые и материальные ресурсы, оказать техническое содействие для производства сельхозпродукции, своевременно принять произведенную продукцию по месту нахождения производителя, обеспечить производителя тарой и упаковочными материалами, возвратить производителю отходы от переработки продукции (если это предусмотрено условиями договора), оплатить поставленную продукцию.

Цена договора. В связи с тем что производство сельскохозяйственной продукции как вид экономической деятельности имеет особое значение для обеспечения продовольственной безопасности государства, а цена её реализации оказывает существенное влияние на уровень жизни населения, государство детально регулирует процессы ценообразования в указанной сфере.

Закупочные цены на отдельные виды сельскохозяйственной продукции определяются производителями свободно.

Исходя из того что процесс определения цены сельскохозяйственной продукции подлежит детальному правовому регулированию, законодатель для анализируемой разновидности договора поставки сделал исключение и не включил условие о цене в перечень существенных условий договора.

Ответственность производителя сельхозпродукции за неисполнение договорных обязательств наступает при наличии вины (исключение из правила о безвиновной ответственности предпринимателя), ответственность заготовителя наступает на общих основаниях.

13. Энергоснабжение.

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (ст. 510 ГК).

По своей правовой природе договор энергоснабжения является двусторонним, консенсуальным, возмездным, публичным.

Существенными условиями договора энергоснабжения являются предмет (вид и качество подаваемой энергии), сроки подачи энергии, режим ее потребления.

Предметом договора энергоснабжения является электрическая тепловая энергия и вещества для ее выделения (газ, нефтепродукты). Спецификой договора является необходимость специальных технических средств – линий электропередач. У потребителя энергии должны быть энергопринимающие устройства (оборудование) и обеспечен учет потребления энергии. Форма договора простая письменная. Стороны договора: энергоснабжающая организация (продавец) – субъект хозяйствования, осуществляющий деятельность по производству и реализации потребителям энергии, абонент (потребитель) – любое юридическое или физическое лицо. Энергоснабжающая организация обязана подавать энергию в количестве согласно договора, соответствующего качества, соблюдать режим подачи энергии, уведомлять потребителя о приостановлении подачи энергии, возмещать убытки связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора. Абонент обязан своевременно оплачивать энергию, соблюдать режим потребления энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации приборов и оборудования, учет энергии, информировать поставщика обо всех нарушениях в ходе использования энергии, возмещать все возникающие убытки связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением им условий договора.

Если абонентом в договоре энергоснабжения является гражданин (бытовое потребление) договор считается заключенным с момента фактического подключения. При заключении договора юр. лицами (ИП) предложения о заключении договора направляются за 3 месяца до начала отпуска энергии. Расторжение договора возможно по соглашению сторон, гражданин вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке уведомив об этом продавца и оплатив использованную энергию. В отношении юр. лица (ИП) энергоснабжающая организация может расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях:

- неоднократного нарушения сроков оплаты энергии;

- при неудовлетворительном состоянии приборов и оборудования находящегося у абонента (на основании заключения органа государственного энергетического надзора).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора виновная сторона обязана возместить причиненные убытки (реальный ущерб). Ответственность за перерыв в подаче энергии абоненту поставщик несет при наличии его в этом вины.

14. Понятие договора мены. Понятие и обязанности сторон по договору мены.

По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой (ст. 538 ГК).

По своей правовой природе договор мены является двусторонним, консенсуальным, возмездным.

Предмет договора является единственным существенным условием договора мены. Предметом мены может быть имущество, на изъятое из гражданского оборота, включая и имущественные права. Не могут быть предметом договора мены:

- субъективные гражданские обязанности;

- личные неимущественные права.

Если в договоре мены не содержится условие о цене обмениваемых товаров, то считается что эти товары равноценны. А расход на их передачу и принятие  осуществляются в каждом случае той стороной, которая несет соответствующие обязанности. Это правило действует и при распределении иных расходов за совершение прочих действий, связанных с исполнением договора мены (оформление, перевозка и т. п.).

Если договор мены признает обмениваемые товары неравноценными, тогда сторона, передающая товар по более низкой цене, чем цена товара, предоставляемого в обмен, должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения ее обязанности передать товар. Законодательством или договором может предусматриваться иной порядок компенсации разницы в ценах на обмениваемые товары (п. 2 ст. 539 ГК).

Если товары равноценны, указание цены в договоре необязательно, указание цены необходимо когда сторона, передающая менее ценный товар, должна доплатить компенсацию. При этом в качестве цены в договоре мены выступает не денежный эквивалент, а стоимость каждого из обмениваемых товаров.

Помимо предмета договора, стороны должны согласовать наименование, ассортимент, количество, комплектность товаров. (для определения равноценности или неравноценности обмениваемых товаров). При заключении договора мены и его формы, действуют общие правила о заключении договора купли-продажи.

Права и обязанности сторон по договору мены: сроки договора мены обычно устанавливаются соглашением сторон. По общему правилу обмен товарами должен производиться одновременно обеими сторонами, при этом в договоре мены действует правило встречного исполнения обязательства, когда сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают. Если одна сторона должна была передать товар, но в установленный срок его не передала, либо имеются обстоятельства, свидетельствующие о том, что исполнение обязательства в установленный срок не возможно тогда другая сторона вправе приостановить передачу товара или отказаться от исполнения обязательства с требованием возмещения убытков. Право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам в момент исполнения договора, передаваемый товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, в противном случае пострадавшая в случае изъятия товара сторона вправе требовать от другой стороны возврата обмененного товара и возмещения убытков.

15. Понятие и форма договора дарения. Запрещение и ограничение дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения.

Договор дарения — договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имуществ. право (требование) к себе или третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имуществ. обязанности перед собой или третьим лицом.

По своей правовой природе договор дарения безвозмездный, односторонний, реальный, но может быть и консенсуальным (обязательство о передаче имущества в будущем).

Предметом договора дарения являются:

- вещи, в том числе ценные бумаги;

- имуществ. права (могут носить как вещный, так и обязательственный характер);

- освобождение одаряемого от лежащей на нем обязанности.

Форма договора зависит от его предмета, сторон и стоимости передаваемого в дар имущества. Договор дарения, обязывающий дарителя передать вещь в будущем (консенсуальный договор дарения), должен быть совершен в письменной форме. Реальный договор дарения движимых вещей, сопровождаемый передачей дара одаряемому, может быть заключен устно, за исключением случаев дарения, когда в качестве дарителя выступает юридич. лицо и стоимость дара превышает более чем в 5 раз установленный законодательством размер базовой величины, а также дарения недвижимого имущества (подлежит госуд. регистрации).

Сторонами договора дарения являются даритель и одаряемый. Сторонами договора дарения могут выступать граждане, юридич. лица, РБ и административно-территориальные единицы. Дарителем может быть только лицо, которое обладает правом собственности на даримое имущество. РБ и административно-территориальные единицы могут выступать в качестве дарителя, в качестве одаряемого они могут быть только в разновидности дарения — пожертвования. Пожертвование — это дарение вещи или права в общеполезных целях, т. е. использования для определенной общеполезной цели. ГК ограничивает размеры дара, а в некоторых случаях вообще запрещает дарение, не допускается также дарение на случай смерти.

Права и обязанности сторон по договору дарения

Основной обязанностью дарителя является передача дара, одаряемый имеет право принять дар или отказаться от него.

Одаряемый вправе в любое время до передачи ему дара односторонне расторгнуть договор и отказаться от принятия дара. Даритель вправе отказаться от исполнения договора дарения в двух случаях (одаряемый не вправе в этих случаях требовать возмещения убытков):

1) в случае изменения его имущественного или семейного положения либо ухудшения состояния здоровья после заключения договора;

2) в случае совершения умышленного преступления против жизни или здоровья дарителя, членов его семьи или близких родственников.

16. Ответственность дарителя за вред, причиненный вследствие недостатков проданной вещи. Пожертвования.

Даритель обязан возместить убытки одаряемого, возникшие вследствие недостатков подаренной вещи, если недостатки возникли до передачи вещи и даритель знал или должен был знать о них и о возможности причинения вреда одаряемому и не предупредил последнего. За явные недостатки, очевидные в момент передачи дара, даритель ответственности не несет.

Пожертвование – это дарение вещи или права в общеполезных целях, т.е. использования для определенной общеполезной цели.

Пожертвования могут делаться гражданам, организациям здравоохранения, учреждениям образования, учреждениям соц. обслуживания, иным аналогичным организациям, благотворительным, научным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным, религиозным и иным некоммерч. организациям, а также РБ и ее административно-территориальным единицам.

На принятие пожертвований не требуется чьего-либо разрешения или согласия.

Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением имущества.

Юридич. лицо, принимающее пожертвование, для использования которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех операций по использованию пожертвованного имущества.

Если использование пожертвованного имущества в соотв. с указанным жертвователем назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридич. лица – жертвователя – по решению суда.

Использование пожертвованного имущества не в соотв. с указанным жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил пункта 4 настоящей статьи дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертвования.

17. Понятие и значение договора ренты. Предмет, стороны и форма договора ренты.

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме (п. 1 ст. 554 ГК).

Гражданский кодекс называет три вида ренты:

- постоянная рента;

- пожизненная рента;

- пожизненное содержание с иждивением.

По своей правовой природе договор ренты является односторонним, реальным, возмездным.

Существенными условиями договора ренты являются:

- предмет (рента и имущество, передаваемое под выплату ренты);

- обеспечение исполнения обязательства по выплате ренты (залог, поручительство, гарантия и др.).

Договор ренты независимо от ее разновидности заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, а если предметом договора ренты выступает недвижимое имущество – госуд. регистрации.

Недвижимое имущество, передаваемое под выплату ренты, ею обременяется, следовательно, при его отчуждении обязанности плательщика ренты переходят на приобретателя имущества. В случае нарушения договора ренты обязанными перед получателем ренты будут два лица: первоначальный плательщик ренты и лицо, которое приобрело имущество у плательщика (собственника имущества).

Способом обеспечения выплаты ренты является залог недвижимого имущества.

18. Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением.

По своей правовой природе договор постоянной ренты как разновидность договора ренты является односторонним, реальным, возмездным. Сторонами в договоре постоянной ренты выступают ее плательщик и получатель. Получателями постоянной ренты м. б. граждане и некоммерческие организации. Плательщиками ренты м. б. граждане и юр. лица. Предметом договора с одной стороны является передаваемое получателем ренты ее плательщику имущество, а с другой - денежная сумма, подлежащая выплате получателю ренты. Цена в договоре ренты определяется из стоимости передаваемого имущества и стоимости ренты. Основания прекращения договора постоянной ренты можно разделить на общие, присущие всем обязательствам (новация, прощение долга, расторжение договора по соглашению сторон), и специальные, характерные только для рент-ных отношений.

Договор пожизненной ренты

Пожизненная рента определяется в договоре как денежная сумма, которую периодически выплачивают получателю в течение его жизни. Выплата пожизненной ренты в натуральной форме исключена. Минимальный размер пожизненной ренты определен в размере 1 базовой величины в месяц. По своей правовой природе является односторонним, реальным, возмездным. Сторонами выступают ее плательщик и получатель. Получателем пожизненной ренты м. б. только гражданин (собственник имущества) или указанное им третье лицо. Плательщиками ренты м. б. граждане и юр. лица. Спец. основаниями прекращения договора пожизненной ренты являются: - смерть гражданина - получателя ренты; - соглашение сторон; - существенное нарушение договора плательщиком ренты.

Договор пожизненного содержания с иждивением

По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц). Данный договор является разновидностью договора пожизненной ренты. По своей правовой природе договор является односторонним, возмездным, реальным. Срок договора равен сроку жизни получателя ренты. Получателем м. б. только гражданин, собственник передаваемого имущества, и (или) указанные им третьи лица. Отношения между сторонами носят доверительный характер. К плательщику ренты не предъявляется особых требований. Предметом выступает совокупность разнородных благ: жилой дом (его часть), квартира, земельный участок или иная недвижимость; материальное обеспечение в натуре. Договор пожизненного содержания с иждивением м. б. прекращен по общим основаниям прекращения обязательств и специальным основаниям, к которым относятся: - смерть получателя ренты; - существенное нарушение обязательств плательщиком ренты. В этом случае получатель ренты имеет право потребовать либо возврата недвижимого имущества, переданного в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты выкупной цены. В выкупную цену ренты не входят расходы плательщика, понесенные в связи с содержанием получателя ренты.

19. Понятие, стороны, предмет, форма договора аренды.

Договор аренды – это соглашение, в силу которого одна сторона – арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне – арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное владение.

По своей правовой природе договор аренды консенсуальный, двусторонний, возмездный.

В ГК выделяются следующие виды договора аренды: прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда (лизинг). Сторонами договора аренды являются арендодатель и арендатор. Ими могут быть физические, юр. лица, РБ и административно-территориальные единицы. Арендодателями могут быть собственники имущества либо уполномоченные лица.

Предметом договора является имущество, признанное в соответствии с законодательством объектом аренды и передаваемое арендодателем арендатору. Предметом аренды могут быть только индивид.-определенные непотребляемые вещи. Ими могут быть земельные участки и другие природные объекты, предприятия и иные имущественные комплексы, здания, сооружения, транспортные средства и другие непотребляемые вещи.

Форма договора аренды зависит от субъектного состава договора, предмета договора, его срока. Договор аренды на срок более 1 года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, - независимо от срока погашения, должен быть заключен в письменной форме.

Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законодательными актами.

Цена договора определяется соглашением сторон и не относится к существенным условиям договора. Исключение составляет договор аренды здания и сооружения, существенным условием которого является цена.

Арендная плата может устанавливаться в виде:

1) определенной твердой суммы платежей, которая вносится периодически либо сразу; 2) установленной доли полученных в результате использования арендованного имущества продукции, плодов или дохода; 3) предоставления арендодателю определенных услуг; 4) возложения на арендатора предусмотренных договором затрат на улучшение арендуемого имущества.

Размер арендной платы может по соглашению сторон изменяться.

Срок договора аренды не относится к существенным условиям договора. Если срок в договоре не определен, договор считается заключенным на неопределенный срок. Каждая из сторон вправе отказаться от договора в любое время, предупредив об этом другую сторону за 1 месяц, а при аренде недвижимости — за 3 месяца. Законодательством могут устанавливаться максимальные сроки по отдельным видам договора аренды, а также по отдельным видам имущества (например, срок аренды земельных участков не может превышать 99 лет).

20. Права и обязанности сторон по договору аренды.

Арендодатель по договору аренды обязан:

1) предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем требованиям законодательства и условиям договора аренды, а также назначению такого имущества вместе со всеми документами и принадлежностями имущества;

2) нести ответственность за недостатки сданного в аренду имущества, если эти недостатки не позволяют полностью или частично пользоваться имуществом. Арендодатель не несет ответственности за недостатки, если они: оговорены в договоре; были заранее известны арендатору или если эти недостатки сам арендатор должен был обнаружить при передаче имущества;

3) предупредить арендатора о всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. Если арендодатель не исполнил эту обязанность, то арендатор вправе по своему выбору требовать уменьшение арендной платы либо расторжения договора и возмещения убытков;

4) производить за свой счет капремонт, если данная обязанность возложена на него по договору или в соответствии с законодательством. Капремонт должен производиться в договорный либо разумный срок, если вызван неотложной необходимостью;

Обязанности арендатора:

1) своевременно вносить арендную плату в установленном размере, в порядке и сроки, определенные договором. Если они в договоре не определены, то плата вносится в порядке, на условиях и в сроки, которые обычно применяются при аренде такого имущества;

2) пользоваться имуществом в соответствии с условиями договора и назначением имущества;

3) поддерживать имущество в исправном состоянии, производить текущий ремонт, нести расходы;

4) при прекращении договора вернуть имущество в том же состоянии. Если имущество не возвращено или возвращено с просрочкой, то арендодатель вправе получить арендную плату за это время.

Договор аренды является двусторонним. Обязанности одной стороны корреспондируют соответствующие права другой стороны.

21. Ответственность сторон по договору аренды.

1) Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора аренды он не знал об этих недостатках.

При обнаружении таких недостатков арендатор вправе по своему выбору:

а) потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества;

б) непосредственно удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом арендодателя;

в) потребовать досрочного расторжения договора.

Арендодатель, извещенный о требованиях арендатора или о его намерении устранить недостатки имущества за счет арендодателя, может без промедления произвести замену предоставленного арендатору имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии, либо безвозмездно устранить недостатки имущества.

Если удовлетворение требований арендатора или удержание им расходов на устранение недостатков из арендной платы не покрывает причиненных арендатору убытков, он вправе потребовать возмещения непокрытой части убытков.

2) Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им оговорены при заключении договора аренды, либо были заранее известны арендатору, либо должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду.

22. Договор проката.

По договору проката арендодатель, который осуществляет сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество во временное владение и пользование в потребительских целях, а арендатор обязуется внести арендную плату в установленном размере и вернуть по истечении установленного срока имущество арендодателю (ст. 597 ГК).

По своей правовой природе договор бытового проката двусторонний, возмездный, консенсуальный, публичный, договор присоединения.

Предметом договора бытового проката может быть только движимое (индивидуально-определенное) имущество, используемое для потребительских целей.

Сторонами договора бытового проката являются арендодатель и арендатор. Арендодателем могут быть только субъекты хозяйствования, которые осуществляют эту деятельность в качестве постоянной предпринимательской деятельности; арендаторами, как правило, — граждане, однако могут быть юр. лица и ИП, арендующие имущество в потребительских целях.

Форма договора проката письменная. Договор оформляется обязательством  квитанцией установленного образца, которое и является договором сторон.

Договор бытового проката всегда срочный (максимум до 1 года). Договор бытового проката может быть расторгнут по требованию арендатора в любое время.

Арендатор по договору бытового проката не вправе: сдавать имущество в субаренду; передавать свои права и обязанности другому лицу; предоставлять имущество в безвозмездное пользование; закладывать арендуемое имущество.

23. Договор аренды транспортных средств.

По договору аренды транспортных средств арендодатель предоставляет транспортное средство арендатору за плату во временное владение и пользование. 

В ГК выделены две разновидности этого договора:

1) аренда транспортного средства с экипажем;

2) аренда транспортного средства без экипажа.

По своей правовой природе договор аренды транспортных средств является двусторонним, возмездным, консенсуальным. Договор заключается в письменной форме. Срок договора определяется сторонами.

По договору аренды (фрахтования на время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации. Арендодателем выступает собственник транспортного средства, субъект права хозяйственного ведения или иной титульный владелец транспортного средства. Арендатором может быть субъект хозяйствования. 

Арендодатель должен в течение срока действия этого договора поддерживать ТС в надлежащем состоянии, производя текущий и капитальный ремонт. Он несет ответственность за вред, причиненный сданным им в аренду транспортным средством. Арендатор вправе сдавать транспортное средство в субаренду без согласия арендодателя. 

По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору ТС за плату во временное пользование без оказания услуг по управлению и его технической эксплуатации. При аренде транспортного средства без экипажа арендатор все делает сам: несет расходы по эксплуатации ТС и т.д.

24. Договор аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений или машино-мест.

Определение понятия ”договор аренды капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения или машино-места закреплено в ст. 621 ГК: по договору аренды капитального строения (здания, сооружения), изолированного помещения или машино-места арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору капитальное строение (здание сооружение), изолированное помещение или машино-мест (его часть).

В силу того, что процедура заключения и исполнения договора аренды здания различается в зависимости от того, государственной или частной собственности оно находится по указанному критерию целесообразно выделить два подвида анализируемого договора:

1) договор аренды здания, находящегося в частной собственности;

2) договор аренды здания, находящегося в государственной собственности (республиканской или коммунальной).

Указанные подвиды различаются по субъектам, имеющим право выступать в качестве арендодателя, процедуре выбор арендатора, определению размера арендной платы и некоторым другим процедурам заключения и исполнения. 

Правовая природа: договор является консенсуальным взаимным, возмездным, взаимосогласованным и компромиссным.

Элементы договора

Стороны договора именуются арендодатель и арендатор. 

В качестве арендодателя может выступать правосубъектный собственник передаваемого в аренду имущества либо уполномоченное им лицо.

Арендодателями по договору аренды государственного имущества могут быть:

- республиканские органы государственного управления;

- унитарные предприятия и учреждения, другие организации;

- акционерные общества, созданные в процессе приватизации государственной собственности, имеющие имущество, находящееся в республиканской собственности, переданное им в безвозмездное пользование с условием сохранения его целевого использования без права выкупа, - в отношении такого имущества;

- Управление делами Президента РБ или Государственное учреждение ”Главное хозяйственное Управление“ Управления делами Президента РБ либо иная уполномоченная Президентом РБ организация в отношении строений, переданных в оперативное управление Управления делами Президента РБ.

 

25. Договор аренды предприятий.

Договор аренды предприятия — это соглашение, по которому арендодатель обязуется предоставить арендатору во временное владение и пользование предприятие в целом как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, а арендатор обязуется вносить арендную плату и при прекращении договора возвратить имущественный комплекс. Если иное не предусмотрено правилами об аренде предприятия, то эти отношения регулируются нормами об аренде здания или сооружения.

Под предприятием как объектом гражданских прав понимается имущественный комплекс, который используется для предпринимательской деятельности (земельный участок, здания, сооружения, оборудование, запасы сырья, материалов, права пользования природными ресурсами, иные имущественные права, долги и т. д.). Предприятие признается недвижимостью.

По своей правовой природе договор аренды предприятия является двусторонним, консенсуальным, возмездным.

По форме договор аренды предприятия должен представлять единый документ, совершенный в письменной форме, который подлежит государственной регистрации. Договор аренды предприятия считается заключенным с момента такой регистрации.

Сторонами по договору аренды предприятия могут быть только субъекты предпринимательской деятельности. 

Существенным условием договора аренды предприятия является арендная плата. Срок договора аренды определяется сторонами при заключении договора.

26. Договор финансовой аренды (лизинга).

По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца. По своей правовой природе договор лизинга является двусторонним, консенсуальным, возмездным.

Договор финансовой аренды (лизинга) является разновидностью договора аренды. Сторонами в договоре лизинга являются лизингодатель и лизингополучатель. Лизингодателем может быть юр. лицо, которое может заниматься лизинговой деятельностью. Лизингополучателем может быть любой субъект хозяйствования.

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, кроме земельных участков и других природных ресурсов. Лизинг бывает: финансовый - срок аренды передаваемого по лизингу имущества близок к сроку службы такого имущества, и по окончании срока действия договора имущество может быть приобретено лизингополучателем в собственность или возвращено; оперативный - срок аренды небольшой, и им-во возвращается лизингодателю.

Обязанности арендодателя: 1) приобрести в собственность имущество и предоставить его арендатору за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. 2) приобретая имущество обязан в письменной форме уведомить продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в аренду определенному лицу;  3) возместить арендатору стоимость неотделимых улучшений объекта лизинга, произведенных арендатором с согласия арендодателя за счет собственных средств арендатора.

Права арендатора: 1) требовать от арендодателя приобретения и передачи ему указанного в договоре имущества; 2) при нарушении условий договора поставки объекта лизинга отказаться от объекта лизинга, потребовав замену ненадлежащего объекта на надлежащий, или в случае невозможности замены расторгнуть договор; 3) собственности на произведенные им за счет собственных средств по согласованию с арендодателем отделимые улучшения объекта лизинга.

Обязанности арендатора: 1) своевременно вносить арендную плату; 2) несет риск случайной гибели (повреждения); 3) несет расходы по содержанию; 4) сохранность; 5) в случае регистрации объекта лизинга на имя обязан: в регистрационных документах указать собственника объекта лизинга - арендодателя; в случае расторжения договора лизинга и изъятия арендодателем объекта лизинга аннулировать регистрацию объекта.

Права арендодателя: 1) требовать своевременного внесения арендной платы; 2) возврата арендованного имущества; 3) осуществлять контроль за соблюдением арендатором условий договора лизинга в части сохранности.

27. Жилищный фонд и его состав. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Жилищный фонд – все жилые помещения, находящиеся как в государственной, так и частной собственности граждан и иных лиц, владеющих правом на приобретение в собственность недвижимого имущества (ст. 10 ЖК). Жилой фонд состоит из: государственного фонда, который делится на республиканский и коммунальный; частный фонд, включающий собственность граждан и негосударственных организаций.

Государственный жилищный фонд предоставляется гражданам лишь на основании договоров найма жилых помещений, и зачастую их приватизация невозможна. То есть, фактическое пользование жилым помещением осуществляется гражданами, но в рамках дозволенного государством.

Жильё, находящееся в собственности граждан – частный жилищный фонд. Собственники сами вправе совершать различные юридически значимые действия, такие как передача в наследство, сдача внаём, дарение, и прочие. Кроме граждан, право владения помещением может принадлежать юридическим лицам, отделенным от государства – негосударственным. Это могут быть помещения, приобретённые такими лицами за свой собственный счёт, также квартиры в кооперативах различных форм собственности.

Есть ряд помещений, которые не включаются в состав жилищного фонда – дачные домики, садовые, гостиницы и места в домах отдыха и прочих подобных местах, а также самовольно построенные сооружения, поскольку включение в состав жилого фонда происходит только после государственной его регистрации.

Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется по месту их постоянного проживания по решению районного, городского, районного в городе, поселкового, сельского исполнительного и распорядительного органа при участии общественной комиссии по жилищным вопросам. Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, работающих на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих жилищный фонд и ведущих жилищное строительство или принимающих долевое участие в жилищном строительстве, осуществляется по месту работы по совместному решению администрации организации и профсоюзного комитета (при его наличии). Семья вправе состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий одновременно и по месту постоянного проживания, и по месту работы каждого ее члена. При этом право самостоятельно состоять на учете возникает у граждан с момента достижения ими 18-летнего возраста. Эмансипированные в соответствии с законодательством или вступившие в брак до достижения 18 лет приобретают такое право с момента вступления в законную силу решения об эмансипации или со дня вступления в брак (ст. 44 ЖК РБ).

28. Общая характеристика договора найма жилого помещения.

Договор найма жилого помещения представляет собой соглашение, по которому одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить за плату другой стороне (нанимателю) жилое помещение во владение и пользование для проживания в нем на определенный срок или бессрочно. Предметом договора найма жилого помещения могут быть жилой дом, квартира, жилая комната. Часть жилой комнаты может быть предметом договора найма частного жилого помещения или комнаты в общежитии. В то же время жилое помещение, расположенное в здании, подлежащем сносу либо капитальному ремонту с переустройством и(или) перепланировкой, а также в подвале или полуподвале, не может являться предметом договора найма. При этом следует иметь в виду, что наймодателем может быть только собственник жилого помещения, в свою очередь нанимателем – только гражданин.

Ст. 50 ЖК определяет следующие существенные условия договора найма жилого помещения:

1) предмет договора найма;

2) срок действия договора – для договоров найма, заключенных на определенный срок;

3) размер платы за пользование жилым помещением и срок ее внесения;

4) срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги – в случае, если наниматель обязан вносить плату за жилищно-коммунальные услуги.

Договор будет считаться незаключенным, если между его сторонами не достигнуто соглашение по приведенным выше существенным условиям.

В договоре найма жилого помещения указываются также и члены семьи нанимателя, которые постоянно проживают совместно с ним в этом жилом помещении.

Договор найма заключается в письменной форме и считается заключенным с даты его регистрации в местном органе управления (для государственного жилья) или в жилищно-эксплуатационной службе (для частного жилья). Договор найма составляется в трех экземплярах, один из которых хранится у наймодателя, второй – у нанимателя, третий – в местном органе управления, зарегистрировавшем этот договор. Местные органы управления регистрируют договоры найма в Книге регистрации договоров найма жилых помещений государственного и частного жилищных фондов.

Ст. 53 ЖК установлено, что передача жилого помещения, являющегося предметом договора найма, осуществляется по акту о приеме-передаче, однако если передаваемое жилое помещение принадлежит наймодателю на праве частной собственности, то такой акт может не составляться.

29. Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения.

Согласно ст. 54 ЖК наймодатель жилого помещения имеет право требовать:

1) своевременного внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и (или) платы за пользование жилым помещением;

2) использования нанимателем жилого помещения в соответствии с его назначением;

3) доступа в жилое помещение (в согласованное с нанимателем время и в его присутствии) работников организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, для проверки технического состояния жилого помещения, инженерных систем и оборудования и проведения ремонтных работ.

В то же время наймодатель жилого помещения обязан:

а) предоставить нанимателю жилое помещение;

б) обеспечивать бесперебойную работу санитарно-технического и иного оборудования;

в) устранять за свой счет повреждения в жилом помещении, возникшие вследствие неисправностей конструктивных элементов, инженерных систем не по вине нанимателя жилого помещения.

Что касается прав и обязанностей нанимателя, то они прописаны в ст. 55 ЖК. Согласно данной норме наниматель жилого помещения имеет право:

1) предоставлять право владения и пользования занимаемым им жилым помещением членам своей семьи;

2) расторгнуть договор найма в любое время с согласия проживающих совместно с ним совершеннолетних членов его семьи после исполнения своих обязанностей по этому договору;

3) требовать внесения изменений в договор найма при предоставлении права владения и пользования занимаемым им жилым помещением своим несовершеннолетним детям.

Наниматель жилого помещения обязан:

а) использовать жилое, подсобные и вспомогательные помещения и находящееся в них оборудование в соответствии с их назначением;

б) своевременно и в полном объеме вносить плату за жилищно-коммунальные услуги и (или) плату за пользование жилым помещением;

в) обеспечивать подготовку занимаемого жилого помещения к эксплуатации в осенне-зимний период (утепление окон и дверей);

г) возмещать ущерб, причиненный им помещениям других граждан и организаций.

30. Обмен жилыми помещениями.

Обмен жилыми помещениями возможен только с согласия собственника или уполномоченного им органа. Обмен возможен: в пределах одного населенного пункта; в разных населенных пунктах; в разных государствах.

Предметом обмена могут быть: отдельная квартира либо другое изолированное жилое помещение, состоящее из 1 или нескольких комнат; одноквартирный жилой дом; часть жилого помещения, которая приходится на долю лица, желающего произвести обмен, в том числе неизолированная жилая комната или часть комнаты.

Условия, при которых обмен не допускается: нанимателю предъявлен иск о расторжении, изменении либо признании недействительным договора найма жилого помещения; дом, в котором находится обмениваемое жилое помещение признан аварийным, подлежит сносу, передается для государственных нужд; в отношении члена организации-застройщика рассматривается вопрос об исключении его из организации; обмен носит корыстный или фиктивный характер; жилое помещение является служебным, специальным или жилым помещением социального пользования; на жилое помещение наложен арест или запрет на отчуждение; в результате обмена в жилое помещение вселиться гражданин, страдающий заболеванием, исключающим совместное проживание (если в квартире 2 и более нанимателя) (ст. 79 ЖК РБ).

Порядок обмена: если жилые помещения расположены в рамках одного населенного пункта, обмен оформляется местным исполкомом; если жилые помещения расположены в разных населенных пунктах, обмен оформляется исполкомом по выбору участников обмена; если хотя бы одно из обмениваемых помещений расположено в г.Минске, обмен оформляется соответствующей местной администрацией района в г.Минске (ст. 78 ЖК РБ). Срок разрешения на обмен – 1 месяц, при междугороднем обмене –
2 месяца. Соглашение об обмене жилыми помещениями вступает в силу с момента заключения одной из сторон договора найма жилого помещения либо государственной регистрации права собственности.

Если после вступления в силу соглашения об обмене стороны отказываются от обмена (до вселения хотя бы одной из сторон), обмен аннулируется. Если только одна сторона отказывается от обмена, возможен обмен в принудительном порядке по решению суда.

Обмен может быть признан недействительным: если нарушено требование закона (ЖК и соответствующие нормы); при наличии оснований, установленных ГК (заблуждение или обман). В случае признания обмена недействительным, стороны подлежат переселению в ранее занимаемые жилые помещения.

31. Расторжение договора найма жилого помещения и выселение.

По общему правилу, договор найма жилого помещения может быть расторгнут по соглашению сторон. При выезде нанимателя жилого помещения и проживающих совместно с ним членов его семьи на место жительства в другое жилое помещение договор найма считается расторгнутым со дня их выезда.

А вот без согласия нанимателя договор найма жилого может быть расторгнут:

1) при нарушении существенных условий договора;

2) если проживающие в квартире граждане систематически (три и более раза в течение календарного года со дня применения первого административного воздействия) разрушают или портят жилое помещение, либо используют его не по назначению, либо систематически нарушают ЖК. Данные нарушения обязательно должны создавать невозможные условия для проживания в одной квартире или в одном жилом доме.

Абсолютно новой является возможность члена семьи нанимателя, не допускавшего нарушений, в этой ситуации требовать признания его нанимателем по ранее заключенному договору найма вместо первоначального нанимателя.

При расторжении договора найма жилого помещения по инициативе наймодателя предварительно за один месяц наймодатель должен направить нанимателю соответствующее письменное предупреждение с указанием мотивов расторжения договора. При этом требование о расторжении договора найма может быть заявлено в суд только в случае отказа нанимателя от расторжения договора либо неполучения ответа нанимателя на письменное предупреждение.

При прекращении либо расторжении договора найма наниматель обязан в течение трех суток освободить занимаемое жилое помещение и сдать его наймодателю по акту в том состоянии, в котором он его получил, с учетом естественного износа или в состоянии, оговоренном в договоре найма. Акт опять же может не составляться по решению наймодателя и нанимателя жилого помещения частного жилищного фонда.

Договор найма жилого помещения может быть признан недействительным в судебном порядке в случае:

1) представления не соответствующих действительности сведений о нуждаемости в улучшении жилищных условий, на основании которых было предоставлено жилое помещение;

2) нарушения прав других граждан или организаций на жилое помещение, являющееся предметом договора найма;

3) нарушения условий и порядка предоставления жилого помещения.

32. Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды). Содержание и исполнение договора ссуды.

По договору безвозмездного пользования (ссуды) – одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором (ст. 643 ГК).

Объектом договора могут быть любые непотребляемые вещи (земельные участки и другие обособленные природные объекты, предприятия, имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и др.).

Сторонами договора выступают ссудодатель и ссудополучатель. Ими могут быть физические и юридические лица.

Договор может быть заключен как на определенный, так и на неопределенный срок.

Ссудодатель вправе требовать расторжения договора безвозмездного пользования ранее предусмотренного срока, если ссудополучатель: использует вещь не по назначению; не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном состоянии или ее содержанию; существенно ухудшает состояние вещи; без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу.

Ссудополучатель вправе требовать расторжения договора безвозмездного пользования ранее предусмотренного срока: при обнаружении недостатков, не позволяющих нормальное использование вещи, и о которых он не был предупрежден; если вещь окажется в непригодном для использования состоянии не по его вине; если при заключении договора ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемую вещь; при неисполнении ссудодателем обязанности передать вещь либо ее принадлежности и относящиеся к ней документы.

Договор безвозмездного пользования прекращается в случае смерти гражданина-ссудополучателя или ликвидации юридического лица – ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором.

Постановлением Государственного комитета по имуществу РБ от 28.04.2008 № 32 утверждена форма договора безвозмездного пользования имуществом, находящимся в собственности РБ, перечень государственного имущества, передаваемого в безвозмездное пользование, а также перечень незавершенных строительством объектов, передаваемых в безвозмездное пользование.

33. Понятие договора подряда. Отличие договора подряда от смежных договоров. 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательством или соглашением сторон (ст. 656 ГК).

Рассматриваемый договор двусторонний, возмездный, консенсуальный.

Отличие договора подряда от смежных договоров.

К числу смежных с договором подряда относится купли-продажи, поставки, поручения и трудовой договор.

Отличием договора подряда от купли-продажи:

1) договор купли-продажи не порождает обязанности по изготовлению вещи;

2) договор купли-продажи предполагает наличие предмета договора.

Отличие от договора поставки:

1) договор поставки не регулирует процесс изготовления вещи

2) покупатель не вправе давать поставщику указания о способе выполнения договора

3) предмет договора подряда – индивидуально-определенная вещь, при поставке вещь определяется родовыми признаками

В отличии от договора поручения, договор подряда не предполагает совершение юридически значимых действий.

Отграничение от трудового договора:

1) подрядчик не состоит в штате организации;

2) подрядчик обязан передать готовый результат своего труда;

3) подрядчик вправе привлечь субподрядчиков;

4) предмет договора подряда – выполнение работы с получением конкретного результата, предмет трудового договора – выполнение трудовой функции;

5) подрядчиком может быть юридическое лицо.

34. Стороны, предмет, цена, срок и форма договора подряда.

Стороны договора – подрядчик и заказчик, могут выступать как юр. лица, так и физ. лица.

Предмет:

Выделяют 3 точки зрения:

1) предметом является готовый результат работы

2) предметом является лишь выполнение работы и ее готовый результат 

3) предмет договора появляется лишь на заключительной стадии договорных отношений

Предмет договора определяется заказчиком.

Цена не является существенным условием договора. Цена может быть определена сметой, составленной подрядчиком и одобряется заказчиком. Смета может быть твердой и приблизительной. В твердой смете объем работ четко определен, соответственно, если возникает необходимость в дополнительных работах или изменении расценки, оплата остается прежней. Приблизительная смета позволяет корректировать цену договора, подрядчик обязан предупредить заказчика об изменении цены, если заказчик не согласен, договор расторгается и оплачивается выполненная часть работ.

Если фактические расходы подрядчика оказались меньше, указанных в смете, подрядчик сохраняет право на оплату по смете, если заказчик не докажет, что экономия сказалась на качестве работы. Стороны могут предусмотреть распределение между собой распределение между собой экономии.

Срок является существенным условием договора. В договоре в обязательном порядке указываются начальный и конечный срок выполнения работ, по согласованию стороны вправе указывать промежуточные сроки.

В законодательстве не содержится специальных правил о форме договора подряда. Как правило, договор заключается в простой письменной форме. Если работа выполняется в присутствии заказчика, сделка может быть совершена устно, с выдачей документа, подтверждающего её совершение (например, кассовый чек).

35. Права и обязанности сторон по договору подряда.

Обязанности подрядчика:

1) выполнить работу и передать ее результат; 2) соблюдать сроки выполнения работ; 3) соблюдать условия о качестве работ; 4) обязан передать вместе с результатом работы информацию относительно эксплуатации или использования данного результата работ; 5) немедленно предупредить заказчика и до получения от его указаний приостановить работу при обнаружении: а) непригодности или не качественности представленных заказчиком материалов; б) возможных неблагоприятных для заказчика или подрядчика последствий выполнения указания заказчика о способе исполнения работ; в) при обнаружении иных обстоятельств, не зависящих от подрядчика, которые грозят неисполнением договора в срок. (Если подрядчик не предупредил заказчика об указанных обстоятельствах при предъявлении заказчиком требований к некачественному выполнению работ, подрядчик не вправе ссылаться на указанные обстоятельства); 6) если работа выполняется из материалов заказчика, подрядчик обязан: использовать материал экономно, представить отчет об израсходовании материала, возвратить остаток либо уменьшить цену договора.

Права подрядчика

1) вправе привлечь субподрядчиков; 2) вправе удержать результат работы до оплаты договора заказчиком; 3) при экономии требовать оплату согласно смете. 

Обязанности заказчика

1) оказывать содействие подрядчику в выполнении работы; 2) осмотреть и принять результат работы вместе с подрядчиком и при обнаружении отступлений от договора немедленно заявить об этом подрядчику. Если заказчик принял результат без проверки, он не вправе ссылаться на явные недостатки; 3) оплатить результат работы. 

Права заказчика

1) проверять ход и качество работы подрядчика, не вмешиваясь в его деятельность; 2) заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

36. Бытовой подряд.

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную для удовлетворения личных, домашних, семейных потребностей заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.

Договор бытового подряда является публичным договором.

К отношениям по договору бытового подряда применяется законодательство о защите прав потребителей.

Если иное не предусмотрено законодательством или договором бытового подряда, в том числе условиями формуляров и иных стандартных форм, к которым присоединяется заказчик, договор бытового подряда считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи подрядчиком заказчику квитанции или другого документа, подтверждающего заключение договора.

Цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса. 

В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или во время его использования заказчик может в течение общих сроков давности, а при наличии гарантийных сроков – в течение этих сроков по своему выбору потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами. 

В случае неявки заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения заказчика от его приемки подрядчик вправе, письменно предупредив заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать предмет подряда за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести в депозит. Или подрядчик может вместо продажи предмета подряда воспользоваться правом на его удержание или взыскать с заказчика причиненные убытки.

37. Понятие и значение договора строительного подряда.

Договор строительного подряда – соглашение, по которому подрядчик обязуется построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные или иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат и уплатить обусловленную цену.

По своей правовой природе договор строительного подряда является двусторонним, консенсуальным, возмездным.

Договором строительного подряда опосредуются работы, связанные с реконструкцией соответствующих объектов, монтажные, пуско-наладочные работы, работы по капиталь ному ремонту (если иное не предусмотрено договором). Если по договору выполняются работы для удовлетворения бытовых или личных потребностей граждан-заказчиков, то применяются также нормы о бытовом подряде.

Сторонами договора строительного подряда выступают подрядчик и заказчик. Заказчик (застройщик) - инвестор или лицо, уполномоченное инвестором, привлекающее под рядчика для реализации инвестиционного проекта путем заключения договора строительного подряда. Заказчиками по договору строительного подряда могут быть физические и юридические лица. Подрядчик – специализированная строительная организация, имеющая разрешение на выполнение обусловленных договором работ. При реализации строительного проекта задействуются, как правило, несколько строительных, монтажных и других организаций. Они привлекаются по договору субподряда.

Предметом договора является выполнение работ и их результат. Срок выполнения работ по договору строительного подряда указывается в договоре по согласованию сторон и является существенным условием договора.

Срок выполнения работ определяется сроком начала работы и сроком ее окончания, которые должны быть указаны в договоре.

Форма договора письменная, путем составления единого документа.

38. Стороны, предмет, цена и срок в договоре строительного подряда. Заключение договора строительного подряда.

Сторонами договора строительного подряда выступают подрядчик и заказчик. Заказчик - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, определяемое в соответствии с законодательством, финансирующее возведение, реконструкцию, реставрацию, ремонт, благоустройство объекта, снос, осуществляющее строительную деятельность с привлечением подрядчика в строительной деятельности. Подрядчик — специализированная строительная организация, имеющая разрешение на выполнение обусловленных договором работ. Подрядчиком в строительной деятельности не может быть физическое лицо. Привлечение физического лица для выполнения строительных работ возможно только в рамках трудового законодательства. При реализации строительного проекта задействуются, как правило, несколько строительных, монтажных и других организаций. Они привлекаются по договору субподряда.

Предметом договора строительного подряда является строительство объекта или выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ и возмездная передача объекта, результата строительных работ заказчику.

Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с проектной документацией, устанавливающей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, в том числе со сметной документацией (сметой), определяющей цену работы.

Срок выполнения работ по договору строительного подряда указывается в договоре по согласованию сторон и является существенным условием договора. 

Срок выполнения работ определяется сроком начала работы и сроком ее окончания, которые должны быть указаны в договоре.

Комплекс работ по заключению и исполнению договора строительного подряда включает в себя, как правило, такие основные этапы, как:

1) заключение при необходимости предварительного договора или соглашения; 2) составление проекта договора строительного подряда; 3) согласование условий этого договора с другой стороной, его подписание; 4) исполнение условий договора; 5) рассмотрение споров и защита интересов участников строительства при нарушении договорных обязательств одной из сторон. 

39. Права и обязанности сторон договора строительного подряда (далее – ДСП).

ДСП — соглашение, по которому подрядчик обязуется построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные или иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат и уплатить обусловленную цену.

Но своей правовой природе договор строительного подряда является двусторонним, консенсуальным, возмездным.

Подрядчик обязан: 1) выполнить весь объем работ в установленные договором сроки; 2) осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с проектной документацией, устанавливающей объем, содержание работ и др. предъявляемые к ним требования, в том числе со сметной документацией (сметой), определяющей цену работы; 3) если будут обнаружены неучтенные в проектной документации работы, выполнение которых является необходимым, обязан письменно сообщить об этом заказчику. Если подрядчик не получит в течение 10 дней ответ заказчика, он обязан приостановить соответствующие работы с отнесением вызванных простоем убытков на счет заказчика; 4) обеспечение строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик; 5) сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона; 6) исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

Заказчик обязан: 1) своевременно предоставить земельный участок для строительства и необходимую проектно-сметную документацию; 2) осуществлять контроль и надзор за ходом строительства, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность подрядчика (эти функции заказчика могут быть переданы инженеру или инженерной организации, с которой заказчик самостоятельно заключает договор об оказании инженерных услуг); 3) заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ обязан в течение 3-х дней приступить к их приемке; 4) организовать и осуществить приемку результата работы за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда; 5) оплатить выполненные работы. Договором может быть предусмотрена оплата единовременно и в полном объеме после приемки работ заказчиком. Некачественно выполненные работы оплате не подлежат и не оплачиваются до устранения дефектов (оплата производится по ценам, которые действовали на первоначальную дату выполнения).

Поскольку ДСП является двусторонним, обязанностям одной стороны корреспондируют соответствующие права другой стороны. Принципом исполнения обязательств по ДСП является принцип сотрудничества сторон.

40. Ответственность подрядчика и заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

Договор строительного подряда – соглашение, по которому подрядчик обязуется построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные или иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат и уплатить обусловленную цену.

Но своей правовой природе договор строительного подряда является двусторонним, консенсуальным, возмездным.

Формами имущественной ответственности являются уплата неустойки и возмещение убытков.

Заказчик уплачивает неустойку за:

1) необоснованное уклонение от приемки выполненных работ;

2) несвоевременное перечисление аванса или средств на оплату выполненных и принятых работ;

3) нарушение сроков поставки материалов и оборудования.

Подрядчик уплачивает неустойку за:

1) отступление от требований проектно-сметной документации;

2) нарушение сроков выполнения строительных работ и сдачи объекта в эксплуатацию;

3) некачественное выполнение работ, несвоевременное устранение дефектов. Некачественное выполнение работ оформляется актом подрядчика и заказчика. Подрядчик несет ответственность за такие работы, если недостатки обнаружены в пределах гарантийного срока и обязан их устранить.

Ответственность сторон за ненадлежащее выполнение договорных обязательств предусматривается законодательством и договором.

41. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать проектно-сметную документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (п. 1 ст. 713 ГК).

Предметом данного договора является выполнение проектных и изыскательских работ, в результате которых заказчику предоставляется заключение о возможности и об условиях будущего строительства; проектная документация, устанавливающая объем и содержание работу которые подлежат выполнению в ходе строительства. Изыскательские работы проводятся с целью технико-экономического обоснования выбора места строительства. На основе результатов этих работ разрабатываются строительный проект и смета. Результатом проведенных работ могут быть отрицательные выводы о возможности строительства предполагаемого объекта, поэтому риск случайной невозможности исполнения соответствующего договора лежит на заказчике, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

По своей правовой природе данный договор является двусторонним, возмездным, консенсуальным.

Сторонами договора являются подрядчик (проектировщик, изыскатель), в качестве которого может выступать субъект предпринимательской деятельности, обладающий соответствующей лицензией, и заказчик –  физическое или юридическое лицо.

Обязанностями заказчика являются: предоставить подрядчику задание на проектирование; своевременно оплатить выполненную работу; возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика.

Порядок расчетов за выполненные работы определяется условиями конкурса или соглашением сторон и устанавливается в договоре.

Подрядчик обязан: разработать проектно-сметную документацию и выполнить изыскательские работы; действовать в соответствии с условиями задания; передать готовую проектно-сметную документацию и результаты изыскательских работ; не передавать данную информацию третьим лицам.

42. Понятие и правовая природа договора на проведение научно-исследовательских работ (НИР), опытно-конструкторских (ОКР) и технологических работ (ТР). Права и обязанности сторон.

По договору на выполнение НИР исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение ОКР и ТР – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а другая сторона (заказчик) обязуется принять работу и оплатить.

По своей правовой природе договор является двусторонним, консенсуальным, возмездным. Сторонами договора выступают заказчик и исполнитель, которыми могут быть физ. и юр. лица. Предметом договора являются научные и технические результаты выполненных работ. Цена устанавливается по соглашению сторон и включает в себя издержки исполнителя, а также вознаграждение за работу. Срок также определяется сторонами. Форма договора подчиняется общим правилам о форме сделок. Риск случайной невозможности исполнения несет заказчик, поскольку он определяет цель и задачи научных исследований и технических разработок.

Подрядчик обязан: провести работы в соответствии с техническим заданием и передать их результаты заказчику, выполнить работы лично, качественно и в срок. Заказчик обязан: 1) передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию; 2) принять результаты выполненных работ и оплатить их; 3) выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико- экономические параметры) или тематику работ. Сдача-приемка выполненных работ оформляется двухсторонним актом. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора и полученных результатов.

Обязанности исполнителя: 1) провести НИР лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение НИР третьих лиц только с согласия заказчика; 2) выполнить работу в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику результат в предусмотренный договором срок; 3) согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование; 4) своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре; 5) незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; 6) гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц; 7) если в ходе НИР обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение НИР результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре; 8) если в ходе выполнения ОКР и ТР обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работы, заказчик обязан оплатить понесенные исполнителем затраты.

43. Понятие договорных обязательств об оказании услуг и их отличие от других видов договорных обязательств. исполнение договора возмездного оказания услуг ответственность сторон.

По договору возмездного оказания услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Договор возмездный, двухсторонний, консенсуальный. Стороны: исполнитель - все; заказчик - все. Предмет: услуги, которые ГК определяет как совершение определённых действий или осуществление определённой деятельности. Предметом может быть как материальные, так и не материальные услуги. Все оказываемые услуги должны быть выполнены исполнителем лично. Существенные условия: предмет; сроки исполнения или оказания услуг; порядок оплаты.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанные в договоре возмездного оказания услуг. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законодательством или договором возмездного оказания услуг. В случаях, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законодательством или договором возмездного оказания услуг. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия – непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законодательством или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: 1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 2) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 3) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

44. Виды перевозок и их правовое регулирование.

Общие нормы о перевозках содержаться в ГК РБ, законе РБ ”Об основах транспортной деятельности“.

Каждый вид транспорта имеет свои специальные нормативные акты. Автомобильный транспорт: Закон РБ об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках, правилами автомобильных перевозок пассажиров РБ, правила организации безопасной перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Железнодорожный транспорт также имеет свои специальные акты: Закон РБ ”О железнодорожном транспорте“, правила перевозки грузов железнодорожным транспортом.

На воздушном транспорте применяется воздушный кодекс РБ. и т.д.

Виды перевозок: в зависимости от:

- вида транспорта: железнодорожные, автомобильные, воздушные морские, внутренние водные;

- объекта перевозки: грузовые, пассажирские, багажные; по делению перевозок на: городские, пригородные, международные и т.д.

45. Договор перевозки груза (понятие, предмет, стороны, форма).

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. (ст. 739).

Признаки договора: реальный, двусторонний, возмездный, при перевозке транспортом общего пользования – публичный.

Условия договора: объемы и сроки предъявления груза, порядок расчета. Стороны: перевозчик и грузоотправитель.

Перевозчик – организация любой формы собственности или индивидуальный предприниматель, осуществляющий грузовые перевозки.

Грузоотправитель – законный владелец груза, экспедитор, иное уполномоченное владельцем груза лицо.

Предмет договора: услуги по доставке груза.

Срок договора – промежуток времени в течение, которого груз должен быть доставлен в пункт назначения.

Форма договора: Заключение договора перевозки подтверждается составлением транспортной накладной с соблюдением правил, установленных законодательством. На железнодорожном транспорте составляется накладная. Кроме того, в пакет перевозочных документов входят грузовая квитанция и дорожная ведомость. На автомобильном транспорте товарно-транспортная накладная (ТТН), путевой лист.

Грузоотправитель несет ответственность за правильность заполнения накладной, в накладной не допускаются исправления и неполнота сведений, так как накладная имеет также значение расчетного документа.

46. Права и обязанности сторон по договору перевозки груза.

Обязанности перевозчика: доставить груз, обеспечив при этом его сохранность, доставить груз в течение определенного срока превышение сроков означает нарушение договора. Однако в отдельных случаях влечет для перевозчика ответственности, доставить груз в место назначения и выдать уполномоченному на получение груза лицу (есть общие правила выдачи груза: перевозчик обязан уведомить получателя о прибытии груза; груз должен быть выгружен. Если выгрузку осуществляет получатель, то перевозочные средства подаются к месту выгрузки). За задержку перевозочных средств под разгрузкой выплачивается штраф. Принятие груза от перевозчика удостоверяется подписью получателя в транспортных документах. При принятии груза проверяется состояние транспортного средства, пломбы, внешний вид груза, вес, количество и так далее. При обнаружении несохранной перевозки составляются соответствующие акты, которые должны быть подписаны сторонами.

Обязанности грузополучателя: принять груз и вывезти его, даже в том случае, если в его адрес прибыл незаказанный груз. Судьба такого груза определяется отправителем.

Грузополучатель вправе отказаться от получения груза в том случае, если качество груза в результате несохранной перевозки изменилось на столько, что его нельзя использовать. Груз должен быть вывезен в установленные сроки.

Если получатель не вывозит груз вовремя, то перевозчик вправе взыскать плату за сверхнормативное хранение груза.

Кроме того, просрочка получателя снимает с перевозчика ответственность за порчу груза, вызванную просрочкой в получении груза.

Обязанностью грузоотправителя является внесение провозной платы.

На железнодорожном и морском транспорте оплата услуг по перевозке может распределяться в соответствии с договором.

47. Ответственность сторон по договору перевозки груза.

Ответственность за нарушение договора перевозки и транспортного законодательства имеет ряд особенностей: - носит ограниченный характер, императивный характер ответственности; - ответственность перевозчика наступает при наличии вины.

Перевозчик имеет ответственность за: утрату, недодачу, повреждение или порчу груза в пределах стоимости утраченного или недостающего груза. (в случае повреждения, порчи в размере суммы, на которую понизилась стоимость груза).

Перевозчик также должен возвратить провозную плату, если она не входила в стоимость груза. За просрочку в доставке груза перевозчик платит грузополучателю штраф. В законодательстве содержится перечень оснований, по которым перевозчик может быть освобожден от ответственности.

Грузоотправитель отвечает за нарушение правил сдачи груза к перевозке, неправильное указание в накладной наименования груза, свойств груза, наименование грузополучателя за сдачу и перевозке запрещенного груза и так далее.

Грузополучатель может взыскать с грузоотправителя штраф и сборы, а также расходы и убытки, связанные с перевозкой, если в этом виноват отправитель. За несвоевременное внесение правовой платы взимается пеня.

Споры, связанные с перевозкой грузов рассматриваются хозяйственными судами по месту нахождения перевозчика. Прежде чем предъявить иск к перевозчику следует обязательно предъявить ему претензию.

Порядок и сроки предъявления претензий устанавливаются транспортным законодательством.

48. Договор перевозки пассажира и багажа и его особенности.

По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевести пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его уполномоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа – и за провоз багажа (п. 1, ст. 740 ГК)

Особенность - консенсуальный, двусторонний и возмездный. Перевозка транспортом общего пользования делает этот договор публичным (п. 1 ст. 396 ГК).

Договор перевозки багажа реальный, двусторонний и возмездный. Источники правового регулирования - гл. 40 ГК, транспортные уставы, правил перевозки пассажиров и багажа отдельными видами транспорта (Кодекс торгового мореплавания – гл. 12 ”Морская перевозка пассажиров“; Кодекс внутреннего водного транспорта – гл. 11 ”Перевозка пассажиров и багажа внутренним водным транспортом“; Закон ”Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках“).

В соответствии с п. 2, ст. 740 ГК, заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом или иным документом, а сдача пассажиром багажа – багажной квитанцией.

Согласно п. 2, ст. 744 ГК плата за перевозку пассажиров и багажа транспортом общего пользования определяется на основании тарифов, устанавливаемых в соответствии с законодательством.

В п. 3, ст. 740 ГК содержится указание лишь на отдельные из прав пассажиров (право на бесплатный провоз ручной клади в пределах установленных норм, право сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу). Общие условия перевозки пассажиров содержатся в ст. 99 Воздушного кодекса с указанием на обязанность перевозчика организовать обслуживание пассажиров воздушных судов и обеспечить их точной и своевременной информацией о движении воздушных судов и предоставляемых услугах. Права и обязанности пассажиров, а также Белорусской железной дороги и ее предприятий при железнодорожных пассажирских перевозках и перевозках багажа определяются разделом VI Устава железнодорожного транспорта общего пользования (Пассажир имеет право занять в пути следования по согласованию с начальником поезда место в вагоне более высокой категории с доплатой разницы в стоимости проезда при наличии свободных мест. При пассажирских перевозках внутренним водным транспортом перевозчик обязан обеспечить пассажирам условия проезда, установленные стандартами и другими обязательными нормативами, в соответствии с комфортабельностью судна, а также категорией пассажирских мест).

49. Претензии и иски по договорам перевозки.

Согласно ст. 751 ГК до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном законодательством. Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика ответа в 30-дневный срок. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, установлен в 1 год с момента, определяемого в соответствии с законодательством.

В частности, в случае частичной утраты груза, повреждения его или просрочки в доставке срок исковой давности начинает течь со дня сдачи груза получателю. По требованиям, вытекающим из договора транспортной экспедиции, установлен еще более короткий срок исковой давности – 10 месяцев (ст. 31 Закона Республики Беларусь от 13.06.2006 № 124-З ”О транспортно-экспедиционной деятельности”). Предъявление претензии по истечении срока, установленного законодательством, не препятствует принятию судом искового заявления и возбуждению производства по делу, не изменяет порядок исчисления срока исковой давности. При наличии заключенного перевозчиком договора страхования ответственности по договору или договора страхования имущества, поскольку обязанности перевозчика по возмещению убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора, и страховщика по выплате страхового возмещения, возникают из различных обязательств, предъявление в одном иске требований одновременно к перевозчику и страховщику в котором истец обязан указать в исковом заявлении требования к каждому из них. Исковое заявление, поданное с нарушением данного правила, подлежит оставлению без движения.

50. Договор транспортной экспедиции.

Договор транспортной экспедиции – это соглашение, по которому одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента – грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

Признаки договора:

1) Двусторонний (взаимный);

2) Возмездный;

3) Консенсуальный (когда организуется выполнение экспедиционных услуг) либо реальный (когда организуется выполнение экспедиционных услуг с вверенным грузом – экспедитор выступает перевозчиком).

Форма договора простая письменная (может быть связана с выдачей доверенности).

Предмет – это определенные услуги, связанные с перевозкой груза.

Перечень возможных оказываемых услуг, которые подразделяются на основные и дополнительные, изложен в ГК.

Основные особенности договора:

- клиент должен выдать экспедитору доверенность, если это необходимо, предоставить ему соответствующие документы;

- любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора, предупредив другую сторону в разумный срок.

Клиент – сторона, которой оказываются услуги транспортной экспедиции. В данном договоре может быть как грузоотправитель, так и грузополучатель.

Экспедитор – юридическое лицо (коммерческая организация) или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию для выполнения данного вида деятельности.

51. Понятие договора займа, его предмет и форма. Стороны в договоре займа, их права и обязанности.

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумма займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Предметом договора займа могут быть деньги или вещи, определенные родовыми признаками, которые переходят в собственность заемщика (хозяйственное, ведение или в его оперативное управление). Иностранная валюта и валютные ценности могут быть предметом договора займа на территории Республики Беларусь с соблюдением норм действующего законодательства.

Договора займа заключаются, как правило, в письменной форме. В устной форме договор может быть заключен между гражданами на сумму не свыше десяти базовых величин (для юридических лиц – только письменная форма, независимо от суммы). Закон разрешает в подтверждение договора займа и его условий представления заемщиком расписки или иного документа, удостоверяющего передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. В этом случае расписка приравнивается к обычной письменной форме.

Также в качестве документов оформления договора займа в ГК указаны вексель и облигация.

Сторонами договора займа могут быть как граждане, так и юридические лица, которые вправе совершать заемные сделки в пределах, установленных законодательством. В свою очередь, граждане могут быть и заимодавцами, и заемщиками, в то время как некоторые организации, например, ломбарды, фонды творческих союзов - только заимодавцами.

Права и обязанности сторон.

Основной обязанностью заемщика является обязанность возвратить взятые в долг деньги, вещи, определенные родовыми признаками. Порядок и сроки возврата заемщиком заимодавцу полученной суммы определяются договором, если речь идет о возмездном договоре, то заемщик обязан уплатить установленный процент. В случае несвоевременного возврата взятых взаймы денег может последовать ответственность в виде взыскания с заемщика установленного процента годовых с просроченной суммы.

Основной обязанностью заимодавца является, если договор возмездный, получить все обусловленное по договору, а также установленный процент за пользование деньгами. Заемщик же в случае невостребования заимодавцем денег при наступлении установленного срока и отсутствия его в оговоренном месте платежа может внести причитающуюся сумму в депозит нотариуса или суда.

52. Понятие кредитного договора. Стороны, предмет, форма кредитного договора.

По кредитному договору банк или небанковская кредитно-финансовая организация обязуется предоставить денежные средства (кредит) другому лицу в размере и на условиях, предусмотренных договором, а получатель денежных средств обязуется их возвратить и уплатить проценты за пользование ими.

Стороны: кредитодатель и кредитополучатель. Кредитодателем выступают банки и небанковские кредитно-финансовые организации при наличии соответствующей лицензии Национального банка Республики Беларусь. Кредитополучателями могут выступать физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами Республики Беларусь. Нерезиденты Республики Беларусь имеют право на получение кредита в белорусских банках лишь с целью осуществления инвестиционной деятельности в Республике Беларусь. Кредиты предоставляются физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте.

Предметом кредитного договора являются денежные средства, которые предоставляются заемщику с условием их возвратности и уплаты процентов на эту сумму.

Юридическая природа кредитного договора: консенсуальный, двусторонний, возмездный.

Форма кредитного договора всегда письменная. В случае когда кредит предоставляется под залог недвижимости, то кредитный договор должен быть зарегистрирован в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Заключению кредитного договора предшествует проверка банком или небанковской кредитно-финансовой организацией платежеспособности кредитополучателя.

Кредитный договор действует с момента его заключения и до полного исполнения кредитополучателем обязательств по погашению кредита и уплате процентов за пользование им, а также полного исполнения сторонами иных обязательств, предусмотренных договором.

53. Отличие кредитного договора от договора займа.

Эти понятия во многом близки. В обоих случаях подразумеваются финансовые взаимоотношения сторон, которые связаны со временным предоставлением оговоренной денежной суммы. То есть в обоих случаях вы получаете деньги в залог.

Оба типа отношений попадают под действие главы Гражданского кодекса Республики Беларусь ”Заем и кредит“. Более того, договор по кредиту представляет собой подкатегорию договора займа. Но, несмотря на внешнее подобие, между ними есть серьезные отличия.

Отношения по договору займа находятся в правовом поле гражданского законодательства, а по кредитному в поле гражданского + банковского. Отличие кредита от займа кроется в особенностях оформления кредитного договора. Он отличается от других видов договоров займа по следующим признакам:

одной из сторон кредитного договора является банковская организация, в то время как сторонами договора займа могут быть любые организации или граждане;

предметом кредитного договора бывают исключительно деньги, предметом договора займа — и деньги, и практически любое заменимое имущество;

- для того, чтобы кредитный договор вступил в силу, достаточно наличия подписей сторон, подтверждающих, что они согласны с указанными условиями (т.е. он является консенсуальным). А для заключения договора займа должна произойти передача денег или другого предмета займа (т.е. кредитный договор заключается только в письменной форме, а договор займа при определенных условиях может быть заключен и в устной форме);

- кредитные договоры практически без исключения платные. В то время как договоры займа не предусматривают обязательного погашения процентов;

- в валютном законодательстве использование терминов ”заем“ и ”кредит“ четко разведено, и выдача займа по определению исключает участие в операции банковской организации.

54. Порядок предоставления и погашения кредита.

Способ предоставления денежных средств устанавливается кредитным договором. Это может быть зачисление денежных средств на счет кредитополучателя (на счета третьих лиц) или предоставление наличных денежных средств.

Основными обязанностями кредитополучателя являются: а) возврат полученной денежной суммы; б) уплата процентов на кредит; в) целевое использование денежных средств. Другие обязанности кредитополучателя связаны с основными и определяются кредитным договором, с учетом законодательства о кредитовании.

Исполнение обязательств по кредитному договору обеспечиваться гарантийным депозитом денег, переводом на кредитодателя правового титула на имущество, в том числе на имущественные права, залогом недвижимого и движимого имущества, поручительством, гарантией и иными способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь или договором.

Кредитодатель до заключения кредитного договора обязан обеспечить возможность ознакомления каждого кредитополучателя с информацией о размере процентов и платы за пользование кредитом, если обязанность ее уплаты предусмотрена кредитным договором.

Кредитодатель при заключении кредитного договора с каждым конкретным кредитополучателем определяет самостоятельно размер, периодичность начисления и сроки уплаты процентов и платы за пользование кредитом, если обязанность ее уплаты предусмотрена кредитным договором.

Уплата процентов за пользование кредитом в день предоставления кредита не допускается.

Кредитополучатель, не возвративший (не погасивший) кредит в срок, обязан в период со дня истечения срока возврата (погашения) кредита до его полного возврата (погашения) уплачивать проценты за пользование кредитом в повышенном размере, определенном в кредитном договоре, если иной размер не предусмотрен законодательством Республики Беларусь.

Если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь, при недостаточности средств для полного исполнения обязательств по кредитному договору кредитополучатель в первую очередь погашает издержки банка по исполнению обязательства, во вторую очередь – основную сумму долга по кредиту, затем причитающиеся проценты и плату за пользование им, в третью очередь исполняет иные обязательства, вытекающие из кредитного договора.

В кредитном договоре может быть предусмотрена ответственность кредитополучателя за несвоевременное внесение процентов и платы за пользование кредитом, если обязанность ее уплаты предусмотрена кредитным договором.

55. Права и обязанности сторон по кредитному договору. Ответственность сторон.

Из двустороннего характера кредитного договора вытекает то, что кредитодатель и кредитополучатель имеют взаимные права и обязанности.

Кредитодатель имеет право 1) на возврат ему тех денежных средств, которые были предоставлены в соответствии с кредитным договором, и процентов за пользование им; 2) требования досрочного погашения кредита и (или) отказ от дальнейшего кредитования кредитополучателя, если кредитополучатель не исполняет свои обязательства по кредитному договору либо нарушает свою обязанность предоставить кредитодателю возможность осуществления контроля за целевым использованием кредита (в случае, если кредит предоставлен с условием о целевом использовании).

Среди обязанностей кредитодателя можно выделить следующие: 1) предоставить кредитополучателю сумму кредита в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором; 2) отказать в заключении кредитного договора, если кредитополучатель не предоставил обеспечения погашения кредита; 3) самостоятельно определить размер процентов за пользование кредитом при заключении договора кредита.

Права кредитополучателя: 1) право получить от кредитодателя сумму кредита в срок, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством; 2) право на отказ от заключения кредитного договора, в случае наличия оснований, свидетельствующих о том, что предоставленная кредитополучателю сумма не будет возвращена в срок; в случае возбуждения процедуры признания кредитополучателя экономически несостоятельным (банкротом); 3) досрочно погасить кредит, если это предусмотрено договором либо с согласия кредитодателя.

К обязанностям кредитополучателя относятся следующие:

1) надлежащим образом исполнять свое обязательство по договору кредита; 2) предоставить кредитодателю обеспечение исполнения обязательств (при обеспечении обязательства залогом товара в обороте - обеспечить кредитополучателю возможность контроля за состоянием и условиями хранения заложенного имущества); 3) воздержаться от использования кредита для покрытия убытков, уплаты взносов в уставные фонды юридич. лиц, погашения ранее полученных кредитов либо кредитов другого кредитополучателя, уплаты налогов или иных платежей в бюджет, страховых платежей, оплаты телеграфных и почтовых расходов и др.

Кредитный договор действует с момента его заключения до момента исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Таким образом, и кредитор, и кредитополучатель имеют достаточно обширный круг взаимных прав и обязанностей, объем которых может варьироваться кредитным договором.

Ответственность по кредитному договору. Ответственность наступает по правилам гл. 25 Гражданского кодекса (”Ответственность за нарушение обязательств“) с учетом положений Банковского кодекса об ответственности субъектов и участников банковских правоотношений.

56. Понятие договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга). Виды договора факторинга. Отличие договора факторинга от смежных институтов гражданского права.

По договору финансирования под уступку ден. требования (факторинга) одна сторона (фактор) обязуется второй стороне (кредитору) вступить в ден. обязательство между кредитором и должником на стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы ден. обязательства должника с дисконтом (разница между суммой ден. обязательства должника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору) с уведомлением должника о переходе прав кредитора к фактору (открытый факторинг) либо без уведомления о таком переходе (скрытый факторинг). Правовую основу регулирования отношений по факторингу составляют ГК и Банковский кодекс РБ. Договор факторинга может заключаться по поводу как одного ден. обязательства, так и ряда ден. обязательств, в т. ч. и тех, которые могут возникнуть в будущем, в частности, однородных ден. обязательств по получению оплаты за поставленный товар. Следовательно, данный договор двусторонний, возмездный, консенсуальный. По договору факторинга: - должник м. б. уведомлен о заключении договора факторинга, по которому права кредитора переходят к фактору (открытый факторинг); - должник м. б. не уведомлен о заключении договора факторинга, по которому права кредитора переходят к фактору (скрытый факторинг). Договоры факторинга подразделяются: - по месту проведения факторинга - на внутренние, если сторонами договора факторинга являются резиденты; международные, если одна из сторон договора факторинга является нерезидентом; - по условиям платежа между фактором и кредитором - на договоры без права обратного требования (регресса), когда фактор несет риск неоплаты должником ден. требований; с правом обратного требования (регресса), когда кредитор несет риск неоплаты должником ден. требований. Отличие договора факторинга от смежных институтов гражд. права 1) Отличия договора скрытого факторинга от договора поручения. В договоре скрытого факторинга наряду с элементами договора поручения присутствуют элементы иных видов обязательств. В связи с этим в отличие от доверителя по договору поручения кредитор по договору факторинга получает предварительный платеж за счет средств фактора, в договоре поручения доверитель получает соответствующий платеж лишь после того, как поверенный получит сумму долга от должника. Поверенный действует всегда в интересах и пользу доверителя, фактор действует в своих интересах. 2) Отличия договора открытого факторинга от кредитного договора (договора займа): а) кредитор (поставщик) по договору факторинга не перечисляет фактору, как кредитополучатель (заемщик) кредитодателю (займодавцу), определенную ден. сумму во исполнение своих обязательств, а вместо денег передает требование (имущественное право); б) доход фактора по договору факторингу выражается в виде дисконта, доход же кредитодателя (займодавца) составляет ден. платежи в процентном отношении к сумме кредита. Фактор ”не доплачивает“, а кредитодателю (займодавцу) передается дополнительная ден. сумма за пользование средствами кредита; в) в договоре факторинга переданную фактором кредитору (поставщику) ден. сумму возвращает третье лицо (должник), в договоре кредита (займа) сумму долга возвращает, как правило, лицо, получившее деньги взаймы (хотя договор кредита (займа) не исключает возможности исполнения обязательства по платежу третьим лицом).

57. Предмет, стороны, форма договора факторинга. Права и обязанности сторон по договору факторинга. Ответственность сторон.

Предметом договора факторинга является финансирование кредита – выплата ему суммы ден. обязательства должника с учетом дисконта. Этот договор может заключаться как по поводу одного, так и ряда ден. обязательств, в том числе и тех, которые могут возникнуть в будущем, в частности однородных ден. обязательств по поручению оплаты за поставленный товар. При скрытом факторинге в предмет договора входит и возврат ден. средств фактору за счет полученного им от должника (фактическая уступка ден. требования), а при открытом факторинге – переход прав кредитора к фактору (юридич. уступка ден. требования). Форма договора факторинга письменная. Сторонами договора факторинга – фактор и кредитор. В качестве фактора может выступать банк или небанковская кредитно-финансовая организация, в качестве кредитора – физ. или юр. лицо.

Права и обязанности сторон по договора факторинга. Фактор (банк или небанковская КФО) обязан вступить в ден. обязательство между кредитором и должником на стороне кредитора путем выплаты ему суммы ден. обязательства должника с учетом дисконта; оказывать кредитору иные финансовые услуги. В свою очередь, он вправе потребовать от кредитора документы, дающие право истребовать от должника кредитора искомую ден. сумму. Обязанности кредитора (клиента) – при открытом факторинге: возвратить фактору полученную от него сумму денег и уплатить дисконт; при скрытом факторинге: уступить свое ден. требование к должнику. Ответственность по договору факторинга. Ответственность фактора по общим правилам ГК (гл. 25) может наступить в том случае, если он не вступил в ден. обязательство. Правила об ответственности кредитора перед фактором содержатся в ст. 162 Банковского кодекса. Так: Кредитор обязан подтвердить действительность уступленного ден. требования документами, удостоверяющими его право требования к должнику, и несет перед фактором ответственность за недействительность уступленного ден. требования. Уступленное ден. требование признается действительным, если кредитор имеет право на его уступку и в момент уступки ему неизвестны обстоятельства, вследствие которых должник вправе не исполнять такое требование. Кредитор не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником ден. требования, являющегося предметом уступки, за исключением случаев недействительности уступленного ден. требования и иных случаев, предусмотренных договором факторинга, когда фактор приобретает право обратного требования (регресса) к кредитору. По договору факторинга без права обратного требования (регресса) кредитор не отвечает за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должником уступленного ден. требования. По договору факторинга с правом обратного требования (регресса) фактор вправе предъявить к кредитору требование о возмещении: 1) суммы ден. обязательства, не уплаченной должником, и причиненных убытков в случае, если должник не уплатил фактору сумму ден. обязательства, причитающуюся ему по уступленному ден. требованию, или уплаченная сумма оказалась меньше причитающейся суммы;

2) причиненных убытков в случае, если должник просрочил уплату фактору суммы ден. обязательства, причитающейся ему по уступленному ден. требованию.

58. Понятие и элементы договора банковского вклада.

Договор банковского вклада (депозита) — это соглашение, по которому одна сторона (вкладополучатель) принимает от другой стороны (вкладчика) денежную сумму (вклад, депозит) и обязуется возвратить вкладчику вклад, а также начисленные на вклад проценты на условиях и в порядке, предусмотренных договором (ст. 773 ГК).

По своей правовой природе договор банковского вклада односторонний, реальный, возмездный. Он относится к числу банковских сделок, поэтому наряду с нормами Гражданского кодекса регулируется нормами гл. 21 Банковского кодекса, а также актами Национального банка РБ.

Предметом договора банковского вклада (депозита) могут быть только деньги.

Существенными условиями договора являются: сумма и валюта вклада, проценты по вкладу, вид договора, срок и условия возврата вклада соответственно для договоров срочного и условного банковского вклада и иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон достигнуто соглашение.

Форма договора письменная. Формой договора может служить сберегательная книжка, сберегательный (депозитный) сертификат или иной аналогичный документ. Сберегательная книжка – документ, оформляющий заключение договора банковского вклада с физическим лицом и удостоверяющий движение средств по счету.

Виды договора банковского вклада:

- договор банковского вклада до востребования – вкладополучатель обязан возвратить вклад и выплатить начисленные по нему проценты по первому требованию вкладчика;

- договор срочного банковского вклада – вкладополучатель обязан возвратить вклад и выплатить начисленные по нему проценты по истечении указанного в договоре срока;

- договор условного банковского вклада – вкладополучатель обязан возвратить вклад и выплатить проценты по нему по наступлении определенного в договоре события.

59. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада.

Сторонами договора банковского вклада являются вкладополучатель и вкладчик. На стороне вкладополучателя выступают банки и небанковские кредитно-финансовые организации, имеющие лицензии Нац. банка РБ на привлечение денежных средств физич. и (или) юридич. лиц во вклады. Вкладчиками могут быть юридич. и физич. лица. Договор банковского вклада может быть заключен в пользу третьего лица (бенефициара).

Договор банковского вклада является односторонним, поэтому правами по договору обладает только вкладчик. Вкладополучатель имеет только обязанности, которые корреспондируют правам вкладчика.

Вкладчик имеет право:

- разместить вклад в любом банке и (или) небанковской кредитно-финансовой организации, а также в нескольких из них;

- свободно распоряжаться своим вкладом;

- на возврат вклада;

- на получение дохода по вкладу;

- на тайну вкладов;

- вкладчики – физические лица вправе также определить судьбу вклада на случай своей смерти и осуществлять безналичные расчеты через свой депозитный счет.

Прекращение договора происходит, как правило, по одностороннему требованию вкладчика.

60. Понятие и элементы договора банковского счета.

По договору текущего банковского счета одна сторона (банк) обязуется открыть другой стороне (владельцу счета) текущий счет для хранения ее денежных средств, зачисления на этот счет денежных средств, поступающих в пользу владельца счета, а также обязуется выполнять поручения владельца счета о перечислении и выдаче соответствующих денежных средств со счета, а владелец счета предоставляет банку право использовать временно свободные денежные средства, находящиеся на счете, с уплатой процентов, определенных законодательством или договором, а также уплачивает банку вознаграждение за оказываемые банком услуги (ст. 774ГК).

По своей правовой природе договор двусторонний, консенсуальный, возмездный, публичный.

Предметом договора текущего банковского счета являются денежные средства, находящиеся на счете, с которыми банком производятся операции.

Форма договора письменная. Договор заключается, как правило, без указания срока.

Сторонами договора являются банк и владелец счета (клиент) — юридическое или физическое лицо.

Договор текущего банковского счета прекращается:

- по заявлению владельца счета;

- по требованию банка – в случае отсутствия средств на счете в течение 3 месяцев со дня последнего списания средств и в других случаях, предусмотренных законодательством;

- в случае ликвидации предприятия или смерти гражданина – владельца счета;

- в других случаях.

Правовое регулирование договора банковского счета осуществляется нормами Гражданского кодекса и нормами гл. 22 Банковского кодекса.

61. Права и обязанности сторон по договору банковского счета. Виды счетов. Ответственность сторон по договору банковского счета.

По договору одна сторона (банк или небанковская кредитно-финансовая организация (НКФО)) обязуется открыть другой стороне (владельцу счета) текущий (расчетный) банковский счет для хранения ден. средств владельца счета и(или) зачисления на этот счет ден. средств, поступающих в пользу владельца счета, а также выполнять поручения владельца счета о перечислении и выдаче соответствующих ден. средств со счета, а владелец счета предоставляет банку или НКФО право использовать временно свободные ден. средства, находящиеся на счете, с уплатой процентов, определенных законодательством РБ или договором, и уплачивает банку или НКФО вознаграждение (плату) за оказываемые ему услуги.

Банк и НКФО обязаны заключить договор текущего (расчетного) банковского счета с любым физ. или юр. лицом, обратившимся с предложением открыть ему текущий (расчетный) банковский счет, на условиях, определенных ими для открытия таких счетов. Банк или НКФО вправе отказать физ. или юр. лицу в открытии текущего (расчетного) банковского счета в случаях, предусмотренных законодательными актами РБ, в том числе о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности.

Владелец текущего (расчетного) банковского счета имеет право распоряжаться ден. средствами, находящимися на его счете, лично либо через уполномоченных лиц. При временном предоставлении права подписи документов для проведения расчетов, а также при временной замене одного из лиц, имеющих право подписи документов для проведения расчетов, на срок не более 2-х месяцев новая карточка с образцами подписей может не оформляться.

Несколько видов договора банковского счета:  договор специального счета, договор субсчета (одна сторона обязуется открыть другой стороне текущий (расчетный) банковский счет со специальным режимом функционирования, устанавливаемым в договоре); договор временного счета (банк или НКФО обязуются открыть банковский счет учредителю создаваемой коммерческой организации, уполномоченному другими учредителями, – для формирования ими ее уставного фонда, созданной коммерческой организации – для увеличения размера ее уставного фонда, а также в иных случаях); договор корреспондентского счета (банк-корреспондент или НКФО-корреспондент обязуются открыть НКФО, а также в случаях, предусмотренных законодательными актами РБ, иной организации корреспондентский счет для хранения его(ее) ден. средств и(или) зачисления на этот счет ден. средств, поступающих в пользу владельца счета. Договор корреспондентского счета заключается при наличии письменного согласия руководства банка, руководителя или заместителя руководителя НКФО); договор благотворительного счета (банк или небанковская кредитно-финансовая организация обязуются открыть физ. или юр. лицу банковский счет для сбора, хранения и использования ден. средств, поступающих в виде безвозмездной (спонсорской) помощи или пожертвований).

62. Понятие расчетных правоотношений.

Расчеты в нал. форме осуществляются между сторонами возмездного имущественного отношения. Безнал. расчеты способствуют ускорению оборачиваемости средств, снижению издержек обращения. Расчеты в безнал. форме между сторонами возмездного имущественного отношения опосредуются нормами права и приобретают форму расчетных правоотношений. Расчетные отношения регламентируются нормами различных отраслей права, в первую очередь нормами финансового и гражданского права.

Основными условиями организации безналичных расчетов являются: 1) наличие банковского счета у участников безнал. расчетов; 2) договорная основа порядка ведения счетов и осуществления расчетов; 3) самостоятельность клиента в выборе банка для открытия счета; 4) свободный выбор участниками форм безнал. расчетов.

Расчетные операции осуществляются банками различными способами. Расчеты в безнал. форме проводятся в виде банковского перевода, аккредитива, инкассо.

Банковский перевод, осуществляется на основании платежных инструкций, которые могут быть выданы посредством: 1) представления расчетных документов (платежного поручения, платежного требования, платежного требования-поручения); 2) использования платежных инструментов при осуществлении соответствующих операций (чека, банковской пластиковой карточки, др. инструментов); 3) представления и использования иных документов и инструментов в случаях, предусмотренных Национальным банком.

Банк вправе отказать клиенту в проведении расчетов в безнал. форме в случае: 1) отсутствия между банком и клиентом заключенного договора; 2) если заключенным договором проведение расчетов в данной форме не предусмотрено; 3) отсутствия у клиента достаточной суммы средств в валюте платежа, если у него не имеется кредитного договора.

Банк отказывает в проведении расчетов в безнал. форме в случае: 1) если по решению госоргана на ден. средства, находящиеся на счете клиента, наложен арест; 2) если исполнение платежной инструкции является нарушением законодательства РБ со стороны банка; 3) если форма и содержание платежной инструкции не соответствуют требованиям, установленным НПА Нацбанка. В соответствии с БК платежные инструкции клиента могут быть выданы в письменной форме или в форме электронного документа.

Инкассо – осуществление банками операций с документами на основании платежной инструкции клиента, в результате которых плательщику передаются фин. документы, не сопровождаемые коммерческими документами (чистое инкассо), либо фин. документы, сопровождаемые коммерческими документами, либо только коммерческие документы (документарное инкассо) в целях получения платежа и(или) акцепта платежа или на других условиях.

63. Расчеты платежными поручениями.

Платежное поручение (далее – ПП) является платежной инструкцией, согласно которой один банк (банк-отправитель) по поручению клиента (плательщика) осуществляет за вознаграждение перевод ден. средств в другой банк (банк-получатель) лицу, указанному в поручении (бенефициару). Если счета плательщика и бенефициара открыты в одном банке либо если бенефициар не имеет счета в банке и ему банком-отправителем выдаются наличные ден. средства, то банк-отправитель и банк-получатель совпадают в одном лице. Бенефициар при расчетах платежными поручениями не имеет права требовать от банка-отправителя осуществления платежа.

ПП — это распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку оформленное расчетным документом, перевести определенную ден. сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. ПП исполняется банком в срок, предусмотренный законодательством, или срок, установленный договором банковского счета либо определяемый применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.

На основе ПП могут производиться перечисления ден. средств: 1) за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги; 2) в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; 3) в целях возврата (размещения) кредитов (займов, депозитов) и уплаты процентов по ним; 4) в др. целях, предусмотренных законодательством или договором.

В соответствии с условиями договора между контрагентами ПП могут использоваться для предварительной оплаты товаров, работ, услуг или осуществления периодических платежей. ПП принимаются банком независимо от наличия денежных средств на счете плательщика. При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете плательщика, а также если договором банковского счета не определены условия оплаты расчетных документов сверх имеющихся на счете ден. средств, ПП помещаются в картотеку.

ПП принимаются в банк независимо от наличия денег на расчетном счете клиента. Банк проверяет правильность заполнения и оформления ПП и делает отметку о дате его поступления. Затем последний экземпляр поручения возвращается клиенту в качестве подтверждения приема ПП к исполнению.

На лицевой стороне частично оплачиваемого ПП в верхнем правом углу делается отметка ”Частичная оплата“.

При оплате ПП на всех экземплярах расчетного документа проставляет дата списания денежных средств со счета плательщика (при частичной оплате указывается дата последнего платежа).

Банк обязан информировать плательщика по его требованию об исполнении ПП не позже следующего рабочего дня после обращения плательщика в банк, если иной срок не предусмотрен договором банковского счета. Порядок информирования плательщика определяется договором банковского счета.

64. Расчеты платежными требованиями. Расчеты чеками.

Платежное требование является платежной инструкцией, содержащей требование получателя денежных средств к плательщику об уплате определенной суммы денежных средств через банк.

Платежное требование-поручение является платежной инструкцией, содержащей требование получателя ден. средств к плательщику оплатить стоимость поставленного по договору товара либо действий, совершенных в его пользу, на основании направленных плательщику (минуя обслуживающий банк) расчетных, отгрузочных и иных документов, предусмотренных договором.

Платежные требования используются при: 1) осуществлении расчетов с акцептом плательщика; 2) взыскании денежных средств в бесспорном порядке со счетов плательщиков; 3) осуществлении расчетов посредством прямого дебетования счета.

Правила проведения расчетов в безналичной форме посредством платежного требования устанавливаются НПА Национального банка.

В РБ расчеты между юр. лицами, их обособленными подразделениями, ИП проводятся в безналичной и наличной формах. Расчеты в безналичной форме реализуются в виде банковского перевода, аккредитива, инкассо. В свою очередь банковские переводы проводятся посредством платежных инструкций, а именно путем представления расчетных документов (платежных поручений, платежных требований, платежного ордера), а также использования платежных инструментов (чеков, карточек и др.).

Расчеты с использованием чеков – это применение безналичной формы расчетов. Правила проведения расчетов в безналичной форме посредством чеков установлены Инструкцией о порядке проведения операций с использованием чеков из чековых книжек и расчетных чеков, утвержденной постановлением Правления Нацбанка РБ.

Безналичные расчеты могут проводиться с использованием чеков из чековых книжек и расчетных чеков.

Чек – это ценная бумага содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя осуществить платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Отзыв чека до истечения срока для его предъявления не допускается. Чек из чековой книжки, как и расчетный чек, признают ценной бумагой. Поэтому его следует рассматривать как документ, удостоверяющий имущественное право, осуществление которого возможно только при его представлении. Чеку присуща строгая формальность, т.е. установленная законодательством форма и требования к его оформлению. Чек обладает повышенной оборотоспособностью: требование, оформленное чеком, имеет более простой порядок документообращения, чем требование, оформленное договором. По существу, чек содержит ничем не обусловленное распоряжение чекодателя осуществить платеж указанной в нем суммы чекодержателю.

65. Расчеты аккредитивами. Расчеты банковскими платёжными карточками.

Расчеты в безнал. форме могут проводится в виде аккредитива (далее – А) – т.е. это обязательство, в силу которого банк, действующий по поручению клиента-приказодателя (банк-эмитент), должен осуществить платеж получателю ден. средств (бенефициару) либо акцептовать и оплатить или учесть переводной вексель, выставленный бенефициаром, или дать полномочия др. банку (исполняющему банку) осуществить такой платеж либо акцептовать и оплатить или учесть переводной вексель, выставленный бенефициаром, если соблюдены все условия А. Аккредитив может быть безотзывным, подтвержденным, переводным, резервным. Под безотзывным А понимается А, который не может быть отменен или изменен без согласия бенефициара. Банк-эмитент обязан предоставить возмещение исполняющему банку, который осуществил платеж, принял обязательство платежа с отсрочкой, акцептовал и оплатил или учел переводной вексель при представлении документов, соответствующих по внешним признакам условиям А, а также принять такие документы. По просьбе банка-эмитента исполняющий банк, участвующий в аккредитивной операции, может подтвердить безотзывный А (подтвержденный А). Такое подтверждение означает принятие исполняющим банком по отношению к обязательству банка-эмитента дополнительного обязательства осуществить платеж по А, акцептовать и оплатить или учесть переводной вексель либо совершить иные действия в соответствии с условиями А. Банк, подтвердивший А, является подтверждающим банком. Безотзывный А, подтвержденный исполняющим банком, не может быть изменен или отменен без согласия исполняющего банка. Если А предусмотрено использование его частями в установл. сроки и какая-либо часть не использована в установл. для нее срок, А становится недействительным как для этой части, так и для последующих частей, если иное не предусмотрено А. Переводный А – А, по которому по заявлению бенефициара банк-эмитент (исполняющий банк) может дать согласие иному лицу (иному бенефициару) на полное либо частичное исполнение А, если это допускается обязательством, с условием представления этим бенефициаром документов, указанных в А. Если А определен банком-эмитентом как переводный, он может быть переведен. Переводный А может быть переведен только один раз, если иное не оговорено в его тексте. Запрет на перевод А не означает запрета на уступку права требования причитающейся по нему суммы ден. средств. Резервный А – А, по которому банк выдает независимое обязательство выплатить определенную сумму ден. средств бенефициару по его требованию (заявлению) или по требованию с представлением соответствующих условиям А документов, указывающих, что платеж причитается вследствие неисполнения приказодателем какого-либо обязательства или наступления какого-либо обстоятельства (события). Банковская пластиковая карточка – платежный инструмент, обеспечивающий доступ к банковскому счету и проведение расчетов в безнал. форме за товары (работы, услуги), получение наличных ден. средств и осуществление иных операций в соответствии с законод-вом РБ. При осуществлении безнал. расчетов важное значение имеет очередность платежей, которая регламентируется Указом Президента РБ ”Об утверждении Порядка расчетов между юр. лицами, ИП в РБ“.

66. Понятие и виды договора хранения. Стороны, предмет, срок и форма договора хранения.

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. Сторонами договора хранения м. б. как юр. так и физ. лица. Различают профессиональных и непрофессиональных хранителей. – коммерческие либо некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по хранению профессионально. Договор хранения должен быть заключен в письменной форме: 1) между юр. лицами между собой и с гражданами; 2) граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законод-вом размер базовой величины, если иное не предусмотрено законод-вом.

Договор хранения, предусматривающий обязанность хранителя принять вещь на хранение, должен быть заключен в письменной форме независимо от состава участников этого договора и стоимости вещи, передаваемой на хранение.

Передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожар, стихийное бедствие, внезапная болезнь, угроза нападения и т.п.) может быть доказываема свидетельскими показаниями.

Простая письменная форма договора хранения считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено хранителем путем выдачи поклажедателю:

1) сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного хранителем;

2) номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена законодательством либо обычна для данного вида хранения.

Несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.

Срок хранения. Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем. Если срок хранения определен моментом востребования вещи поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок.

Виды договора хранения:

1) договор складского хранения;

2) специальные виды хранения.

- хранение в ломбарде

- хранение ценностей в банке или небанковской кредитно-финансовой организации

- хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе

- хранение в камерах хранения транспортных организаций

- хранение в гардеробах организаций

- хранение в гостинице

- хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).

67. Права и обязанности сторон по договору хранения. Ответственность сторон по договору хранения.

Основные обязанности хранителя: 1) хранить переданную ему вещь и возвратить ее поклажедателю; 2) принять вещь на хранение в сроки, предусмотренные договором, если договор консенсуальный; 3) принять все необходимые меры, направленные на обеспечение сохранности вещи и условия хранения; 4) осуществлять обязательные меры (противопожарные, санитарные и т.п.); 5) не передавать вещь на хранение третьему лицу без согласия поклажедателя, за исключением случаев, когда хранитель вынужден к этому силою обстоятельств в интересах поклажедателя и лишен возможности получить его согласие; 6) вернуть вещь с учетом ее естественного изменения.  

Основные права хранителя: 1) требовать выплаты вознаграждения (если договор возмездный) либо возмещения произведенных необходимых исходов (если договор безвозмездный); 2) требовать от поклажедателя взять обратно переданную на хранение вещь; 3) после письменного предупреждения поклажедателя продать вещь, которую поклажедатель не взял обратно по истечении срока хранения, по цене, сложившейся в месте ранения, а если стоимость вещи превышает более чем в 100 раз размер базовой величины — продать ее с аукциона.

Основные обязанности поклажедателя: 1) предупредить хранителя об особых свойствах вещи; 2) уплатить вознаграждение хранителю (по возмездному договору), возместить произведенные хранителем необходимые расходы (если договор безвозмездный); 3) по истечении срока забрать переданную на хранение вещь или уплатить соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение.

Основные права поклажедателя: 1) требовать принятия вещи на хранение (в консенсуальных договорах); 2) определять срок хранения вещи; 3) потребовать свою вещь, переданную на хранение, даже если срок договора не истек,

Хранитель отвечает за ненадлежащее исполнение обязательств при наличии вины. Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение вещей, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя. По возмездному договору хранения, если причинены поклажедателю убытки, они возмещаются в размере, установл. в договоре. Если размер убытков не определен в договоре, хранитель должен возместить убытки в полном объеме. Если при сдаче имущества на хранение производится его оценка, размер ответственности хранителя, как правило, не превышает сумму стоимости оценки вещи. При безвозмездном хранении размер ответственности хранителя зависит от оснований, вследствие которых наступили убытки. Если убытки наступили в результате утраты и недостачи вещей, они возмещаются в размере стоимости утраченных или недостающих вещей; если произошло повреждение вещей, поклажедателю возмещаются убытки в размере суммы, на которую понизилась их стоимость. Поклажедатель обязан возместить убытки, причиненные хранителю в связи с непредоставлением на хранение вещи в оговоренный в договоре срок (если договор консенсуальный), а также убытки, причиненные свойствами сданной на хранение вещи, если, сдавая вещь на хранение, не предупредил хранителя об этих свойствах вещи.

68. Договор складского хранения и иные спец. виды хранения.

Договор складского хранения – это соглашение, по которому товарный склад обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем, и возвратить эти товары в сохранности. Сторонами договора: поклажедатель -  товаровладелец-предприниматель, хранитель – товарный склад. Договор является реальным, двусторонним, возмездным. Форма договора - письменная, она считается соблюденной, если заключение договора и принятие товара на склад удостоверены складскими документами. Хранение в ломбарде. Договор является возмездным, реальным, публичным. Предметы договора - вещи, в т. ч. золотые изделия и изделия из драг. камней, предметы домашнего обихода и личного пользования. Договор оформляется выдачей именной сохранной квитанции. Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по соглашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и качества. Ломбард обязан страховать вещи в размере полной суммы оценки. Срок - существенное условие договора, он указывается в именной сохранной квитанции. Хранение ценностей в банке. Предмет договора – ценные бумаги, драг. металлы и камни, иные драг. вещи и ценности, в т. ч. документы. Хранителем является специальный субъект – банк. Оформляется выдачей именного сохранного документа, по предъявлении которого осуществляется выдача хранимых вещей. Это смешанный договор, включающий элементы аренды; в основе такого договора лежит договор аренды сейфа. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Предмет договора - вещи граждан (не только пассажиров). Хранителем является камера хранения, принадлежащая транспортной организации. Договор является публичным, реальным. Оформляется выдачей квитанции или номерного жетона. Убытки (в пределах сумм их оценки), причиненные поклажедателю вследствие утраты, недостачи или повреждения вещей, сданных на хранение, подлежат возмещению в течение 24 часов с момента предъявления соотв. требований. Хранение в гардеробах организаций. Хранитель - организация, имеющая гардероб. Договор оформляется выдачей номерного жетона. Хранение предполагается безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговорено при сдаче вещи на хранение. В любом случае на хранителя вещи возложена обязанность принять все меры к сохранению переданной на хранение вещи. Хранение в гостинице. Стороны: хранитель - гостиница и поклажедатель - постоялец. Услуги по хранению вещей граждан гостиница обязана предоставлять на безвозмездной, бездоговорной основе, однако хранение денег, ценных бумаг и ценных вещей осуществляется на возмездной основе с обязательным заключением договора хранения. Сделанное гостиницей объявление о том, что она не несет ответственности за сохранность вещей, не освобождает ее от ответственности. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор о праве на вещь, передают эту вещь третьему лицу, которое принимает обязанность по разрешении спора вернуть вещь тому, кому она будет присуждена по решению суда или соглашению спорящих лиц. Хранителем м. б. как лицо, назначенное судом, так и лицо, определяемое по взаимному согласию спорящих сторон. Во всех случаях требуется согласие хранителя. Предметом договора м. б. движимое и недвижимое имущество. Хранение является возмездным, если договором или решением суда не предусмотрено иное. Вознаграждение хранителю выплачивается за счет спорящих сторон.

69. Понятие и сущность страхования. Основные понятия (термины) страхового законодательства.

По договору страхования одна сторона (страховщик) обязуется при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или третьему лицу (выгодоприобретателю), в пользу которого заключен договор, причиненный вследствие этого события ущерб застрахованным по договору интересам в пределах определенной договором суммы (страховой суммы), а другая сторона (страхователь) обязуется уплатить обусловленную договором сумму (страховой взнос, страховую премию). Договор страхования является двусторонним, возмездным, реальным, рисковым. Должен быть заключен в письменной форме. Различают разовый и генеральный страховой полис. По разовому страховому полису осущ. единовременное страхование имущества одного предмета, а по генер. полису - страхование разных партий однородного имущества. Страховые документы м. б. именными и на предъявителя. Под предметом договора страхования понимают те услуги, которые оказывает страховщик страхователю, — несение страхового риска в пределах страховой суммы. Предмет страхования следует отличать от объекта страхования, так как объектом страхования являются страховые интересы, т. е. заинтересованность страхователя в страховании от того или иного риска. Объектом страхования м. б.: 1) риск причинения вреда жизни или здоровью страхователя или другого трудоспособного лица; 2) риск утраты (гибели) или повреждения имущества; 3) риск ответственности по обязательствам.

Страховой риск – предполагаемое событие, от наступления которого производится страхование. Страховым риском может быть событие (засуха, наводнение) или действие (хищение имущества). Обстоятельство, предусмотрен-ное в качестве страхового случая, должно обладать признаками вероятности и (или) случайности.  Страховой случай – предусмотренное договором страхования или законодательством событие, при наступлении которого у страховщика возникает обязанность произвести страховую выплату страхователю (выгодоприобретателю). В отличие от страхового риска, который предполагается, страховой случай – уже реализованное событие.  Страховая стоимость (оценка) – это выраженная в денежной форме оценка стоимости объекта страхования. Страховая сумма (лимит ответственности) – установленная законодат-м или договором денежная сумма, в пределах которой страховщик обязан произвести страховую выплату при наступлении страхового случая. Страховая выплата – сумма денежных средств, выплачиваемая страхователю при наступлении страхового случая. При имущественном страховании и страховании ответственности страховая выплата именуется страховым возмещением, при личном страховании – страховым обеспечением. Страховой взнос (страховая премия) – плата за страхование, которую страхователи обязан внести страховщику. Страховой интерес – убыток, который страхователь может понести при повреждении или гибели имущества в результате наступления страхового случая. Страховой убыток – реально понесенный страхователем ущерб в результате повреждения или гибели имущества (при личном страховании он не может иметь места). Страховой срок – срок, в течение которого действует страховое правоотношение.

70. Участники страховых правоотношений. Понятие и форма договора страхования.

Страховщик. Страховщиками м. б. гос. страховые организации, акционерные страховые общества, общества с ограниченной ответственностью, создаваемые с целью осуществления страховой, а также иной деятельности, при наличии у них уставного, резервного фондов и резервов в общей сумме не менее пяти тысяч минимальных заработных плат в ден. форме. Страховщиками могут выступать только юр. лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление страхования соответствующего вида. Страхователь. Страхователями признаются юр. и физ. лица, уплачивающие страховые взносы и вступающие в конкретные страховые отношения со страховщиком. Страхователи в виде общего правила вступают в договорные отношения по своей воле. Исключение составляет обязательное страхование, при кот. участие в договоре в соответствующем качестве становится для лиц, предусмотренных в изданном на указанный счет законе, обязательным.  Страхователи вправе заключать договоры страхования в интересах и от имени третьих лиц. Юр. и физ. лица РБ вправе заключать договоры страхования только со страховщиками РБ. Страхователь – это лицо, которое заключает и подписывает договор о страховании со страховщиком, берет на себя обязательства, определенные договором. Это тот, кто подписывает договор и платит страховые премии, или тот, кто покупает страховой полис. Выгодоприобретатель. Это третье лицо которое, не будучи стороной в договоре, связывающего кредитора с должником, приобретает право требовать исполнения обязательства в свою пользу. Застрахованное лицо. Застрахованным именуется лицо, в жизни которого может произойти событие, кот. влечет за собой обязанность страховщика уплатить страхователю (выгодоприобретателю) страховую сумму. В такой роли может выступать сам страхователь или, как исключение, для страхования основанного на договоре, - страхование предприятиями жизни и здоровья своих работников.

Договор страхования – договор, по кот. одна сторона (страховщик) обязуется при наступлении страхового случая выплатить др. стороне (страхователь или выгодоприобретатель) причиненный вследствие этого случая ущерб в пределах страховой суммы, а др. сторона (страхователь) обязуется страховой взнос. Договор реальный, двусторонний, возмездный. Вступает в силу с момента уплаты страхового взноса или первой его части. Виды договоров страхования: 1) договор личного страхования; 2) договор страхования ответственности; 3) договор страхования имущества; 4) договор страхования предпринимательского риска (страхователь, застрахованное лицо и выгодоприобретатель совпадают). Договор страхования заключается в письменной форме. Форма договора страхования: 1) один документ (договор), подписанный сторонами; 2) страховой полис – документ, содержащий правила страхования. Два вида страховых полисов: 1) разовый (предмет страхования известен в момент заключения договора); 2) генеральный (заключается в случаях систематического страхования разных партий однородных товаров на сходных условиях в течении определенного срока). Место заключения договора – место нахождения страховой организации. Для заключения договора допускается обмен документами посредством след. видов связи: электронной, телетайпной, телеграфной, почтовой.

71. Права и обязанности сторон по договору страхования. Суброгация.

Права и обязанности страхователя по договору страхования.

Основные обязанности страхователя: 1) сообщить страховщику обстоятельства, которые имеют существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и для определения размера возможных убытков; 2) уплатить страховой взнос (премию); 3) сообщать страховщику о ставших известными ему значительных изменениях в обстоятельствах; 4) незамедлительно сообщить страховщику о наступлении страхового случая; 5) передать страховщику все документы и доказательства, сообщить все сведения, которые необходимы для осуществления страховщиком перешедшего к нему права требования к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования (суброгация).  Права страхователя: 1) на возмещение причиненного страховым случаем ущерба; 2) осуществить доп. страхование имущества или предпринимательского риска; 3) застраховать имущество или предпринимательский риск разным договорам страхования; 4) заменить застрахованное лицо; 5) заменить выгодоприобретателя. Права и обязанности страховщика по договору страхования: Обязанности страховщика: 1) при наступлении страхового случая возместить страхователю или выгодоприобретателю ущерб; 2) сохранить в тайне сведения, полученные о страхователе, застрахованном лице, выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном положении этих лиц; 3) по договору неполного имущественного страхования возместить убытки страхователя; 4) возместить расходы, понесенные страхователем, направленные на уменьшение размера ущерба. Права страховщика: 1) требовать своевременной уплаты страховых взносов; 2) осмотреть объект страхования, назначить экспертизу с целью установления его действительной стоимости; 3) оспорить страховую стоимость имущества; 4) при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения или страхового обеспечения зачесть сумму просроченного страхового взноса; 5) требовать изменения условий договора страхования или уплаты доп. страховой премии при увеличение страхового риска; 6) отказать в выплате страхового возмещения в случае неизвещения о наступлении страхового случая; 7) освобождается от выплаты страхового возмещения если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 8) застраховать у др. страховщика часть принятого на себя страхового риска по договору перестрахования. Суброгация – переход к страховщику, выплатившему страховое возмещение, права требовать компенсация с лица, ответственного за ущерб, причиненный страхователю в пределах возмещенного. Суброгацией называется один из частных случаев внедоговорной замены кредитора в обязательстве. С одной стороны, суброгацию следует отличать от замены кредитора в обязательстве согласно договору (цессия, факторинг, индоссамент), так как в отличие от договорных форм замены кредитора правовое основание суброгации – не в договоре, а в законе. С др. стороны, суброгацию следует отличать от регресса. На практике суброгация отличается от регресса тем, что при суброгации течение срока исковой давности заново не начинается, и должник может заявить о пропуске этого срока точно так же, как если бы вместо нового кредитора действовал старый.

72. Сострахование. Взаимное страхование Перестрахование.

По договору страхования одна сторона (страхователь) вносит другой стороне (страховщику) плату (страховую премию), а страховщик обязан при наступлении события (страхового случая), предусмотренного договором, выплатить страхователю или иному лицу в пользу которого заключен договор, страховое возмещение.

Сострахование: Объект страхования может быть застрахован по одному договору страхования совместно несколькими страховщиками. Если в таком договоре не определены права и обязанности каждого из страховщиков, они солидарно отвечают перед страхователем (выгодоприобретателем) за выплату страхового возмещения по договору имущественного страхования или страховой суммы по договору личного страхования. То есть это множественность лиц на стороне страховщика.

Перестрахование: Риск выплаты страхового возмещения или страховой суммы, принятый на себя страховщиком по договору страхования, может быть им застрахован полностью или частично у другого страховщика (страховщиков) по заключенному с последним договору перестрахования. При этом страховщик по договору страхования (основному договору), заключивший договор перестрахования, считается в этом последнем договоре страхователем.

При перестраховании ответственным перед страхователем по основному договору страхования за выплату страхового возмещения или страховой суммы остается страховщик по этому договору.

Допускается последовательное заключение двух или нескольких договоров перестрахования.

Взаимное страхование: Граждане и юр. лица могут страховать свое имущество и иные имущественные интересы, (например, риск гибели, недостачи, повреждения имущества; риск ответственности по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни, здоровью др. лиц; риск убытков от предпринимат. деятельности, то есть риск предпринимателя.) на взаимной основе путем объединения в обществах взаимного страхования необходимых для этого средств.

73. Договор личного страхования. Договор имущественного страхования. Договор страхования ответственности.

По договору личного страхования страховщик обязуется за обусловленный договором страховой взнос (страховую премию), уплачиваемый страхователем, выплатить единовременно или выплачивать периодически страховое обеспечение в пределах обусловленной договором страховой суммы (лимита ответственности) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или иного застрахованного лица либо достижения ими определенного возраста или наступления в их жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).

Договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. В случае смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица.

Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица (страхователя или выгодоприобретателя), имеющего основанный на законодательстве или договоре интерес в сохранении этого имущества.

Договор страхования имущества, заключенный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении застрахованного имущества, недействителен.

По договору страхования ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахована ответственность самого страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена.

Лицо, ответственность которого за причинение вреда застрахована, должно быть названо в договоре страхования, а если лицо не названо, считается застрахованной ответственность самого страхователя.

Договор страхования ответственности за причинение вреда считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу страхователя или иного лица, ответственного за причинение вреда, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.

По договору страхования ответственности за нарушение договора может быть застрахована только ответственность самого страхователя. Договор страхования, не соответствующий этому требованию, ничтожен.

Ответственность за нарушение договора считается застрахованной в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен нести соответствующую ответственность, – выгодоприобретателя, даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен.

74. Понятие договора поручения. Отличие договора поручения от смежных институтов гражданского права. Стороны, предмет, форма договора поручения.

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.

Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания.

Договор поручения прекращается вследствие:

1) отмены поручения доверителем;

2) отказа поверенного;

3) смерти доверителя или поверенного, объявления кого-либо из них умершим, признания недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Договор поручения является договором, направленным на предоставление услуг. В этом смысле он имеет определенное сходство с договором комиссии: как комиссионер, так и поверенный выполняют поручение другого лица, выступают за счет и в интересах этого лица, обязаны совершать юридические действия. Однако между указанными видами договоров имеются существенные отличия, которые и определяют их самостоятельность.

Первое из них заключается в том, что по договору поручения одна сторона может совершать в интересах другой стороны различные юридические действия (п. 1 ст. 861 ГК), а по договору комиссии – лишь заключать сделки. Таким образом, предметом договора комиссии является более узкий круг юридических действий – заключение сделок.

Главное же отличие между указанными видами договоров состоит в том, что комиссионер действует от своего имени, а поверенный – от имени доверителя.

Заключение и исполнение договора поручения влекут возникновение двух правоотношений: внутреннего – между доверителем и поверенным и внешнего – между поверенным и третьим лицом. Реализация этих правоотношений ведет к возникновению правовой связи между доверителем и третьим лицом.

75. Права и обязанности сторон по договору поручения. Прекращение договора поручения. Действие в чужом интересе без поручения.

Поверенный обязан:

1) лично исполнять данное ему поручение, за исключением случаев, указанных в ст. 866 Кодекса;

2) сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;

3) передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения;

4) по исполнении поручения или при прекращении договора поручения до его исполнения без промедления возвратить доверителю доверенность, срок действия которой не истек, и представить отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется по условиям договора или характеру поручения.

Доверитель обязан:

1) выдать поверенному доверенность (доверенности) на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения, за исключением случаев, предусмотренных частью второй п. 1 ст. 183 Кодекса.

2) обязан, если иное не предусмотрено договором, возмещать поверенному понесенные издержки, а также обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения.

3) обязан без промедления принять от поверенного все исполненное им в соответствии с договором поручения.

4) обязан уплатить поверенному вознаграждение, если в соответствии со ст. 862 Кодекса договор поручения является возмездным.

Договор поручения прекращается вследствие:

1) отмены поручения доверителем;

2) отказа поверенного;

3) смерти доверителя или поверенного, объявления кого-либо из них умершим, признания недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный – отказаться от него во всякое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно.

Действия в чужом интересе без поручения. Условия:

1) Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью.

2) Правила, предусмотренные настоящей главой (гл. 50), не применяются к действиям в интересе других лиц, совершаемым государственными органами и органами местного управления и самоуправления, для которых такие действия являются одной из целей их деятельности.

76. Понятие и сфера применения договора комиссии (ДК). Стороны, предмет, срок, цена и форма договора комиссии.

Правовая основа: гл. 51 ГК, нормы специальных НПА.

ДК применяется субъектами гражданского права в случае возникновения необходимости в услугах посредников, обладающих специальными знаниями в определенной сфере деятельности. ДК - договор об оказании услуг. Договорный тип ”комиссия“, состоящий из двух видов договоров:

1) ДК, заключаемый вне рамок осуществления розничной торговли;

2) ДК, заключаемый в рамках осуществления розничной торговли.

Ст. 880 ГК: по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершать одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

Правовая природа: договор является консенсуальным, взаимным, возмездным, свободным, взаимосогласованным, компромиссным.

Сфера применения: Используется как для удовлетворения интересов граждан, так и в предпринимательской деятельности, особенно в сфере торговли (например: - в розничной комиссионной торговле непродовольственными товарами; - комиссионной торговле, осуществляемой брокерами на товарных и фондовых биржах; - при осуществлении деятельности дилеров и дистрибьюторов).

Стороны: комиссионер – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принимающий от комитента товары на комиссию и реализующий эти товары по договору розничной купли-продажи; комитент – гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо без гражданства, сдающий товар на комиссию для осуществления комиссионером розничной продажи этого товара.

Предмет ДК составляют действия комиссионера по заключению сделок в интересах комитента. Охватывает не только процесс заключения сделки как итог усилий комиссионера, но и различного рода фактические услуги (например, подготовка имущества к продаже, оформление необходимых документов, поиск контрагентов, хранение товара, его перевозка и т.д.). Предмет ДК является существенным условием договора.

Срок: Может заключаться с указанием либо без указания срока его действия (п. 2 ст. 880 ГК). Не является существенным условием ДК. (Существенные условия могут возникнуть в ДК, заключенного в рамках осуществления розничной торговли. Когда в ДК отражены сроки продажи товара после его уценки).

Цена: Состоит из двух сумм: суммы издержек комиссионера (налоги, иные платежи в бюджет) и суммы планируемой прибыли (дохода) комиссионера. Цена, по общему правилу, не является его существенным условием. ДК может быть заключен и без согласования размера комиссионного вознаграждения. (Существенным условием ДК признается часть цены, составляющая вознаграждение комиссионера, принявшего на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (п. 1 ст. 881 ГК). А в сфере комиссионной торговли в качестве существенного условия может быть указан размер комиссионного вознаграждения и цена принятого на комиссию товара).

Форма ДК подчиняется общим правилам о форме сделок.

77. Права и обязанности сторон по договору комиссии (ДК). Прекращение ДК.

Обязанности: Комиссионер: 1) Совершить по поручению комитента одну или несколько сделок на наиболее выгодных для комитента условиях; 2) Учесть все указания комитента; 3) Уведомлять комитента о допущенных отступлениях в том случае, если отступил от указаний комитента без предварительного согласования с ним; 4) Провести наружный осмотр имущества при приеме его от комитента; 5) В случае обнаружения недостатков в имуществе либо недостачи имущества принять меры к охране прав комитента, собрать доказательства и сообщить обо всем комитенту; 6) Безвозмездно хранить находящееся в его владении имущество комитента; 7) По требованию комитента передать ему права по сделке в случае неисполнения договорных условий третьим лицом; 8) Представить комитенту отчет и передать ему все полученное по совершенным сделкам. Комитент: 1) Уплатить комиссионеру все вознаграждения; 2) Выплатить вознаграждение и в том случае, когда комиссионер не исполнил договор комиссии по вине комитента; 3) Воздерживаться от вступления в непосредственные отношения с субкомиссионером (посредником); 4) Принять все исполненное комиссионером по договору; 5) Осмотреть имущество и в случае обнаружения в нем недостатков немедленно заявить об этом комиссионеру.

Права: Комиссионер: 1) На получение комиссионного вознаграждения; 2) На возмещение расходов, связанных с исполнением договорных условий; 3) Удержать причитающиеся ему по договору комиссии суммы из денежных средств, поступивших к нему за счет комитента; 4) Удерживать находящиеся у него вещи комитента, за исключением случая объявления комитента банкротом, когда требования комиссионера к комитенту удовлетворяются в равной степени с требованиями, обеспеченными залогом; 5) Требовать от комитента возмещения убытков, вызванных отменой последним комиссионного поручения; 6) Отказаться от исполнения комиссионного поручения только в том случае, когда договор комиссии заключен на неопределенный срок. Комитент: 1) Требовать от комиссионера совершения определенных договором сделок; 2) Предоставить комиссионеру, возможность отступать от своих указаний без предварительного согласования; 3) Требовать от комиссионера отчет о ходе исполнения комиссионного поручения; 4) Привлечь комиссионера к ответственности в случае неисполнения третьим лицом заключенного с ним договора в случае, когда комиссионер не проявил достаточной осмотрительности при выборе третьего лица; 5) Требовать от комиссионера перевода на комитента всех прав по договору, заключенному комиссионером с третьим лицом в интересах комитента, в случае неисполнения третьим лицом договорных условий; 6) На своевременное получение от комиссионера информации о всех отступлениях от условий договора комиссии, совершенных без предварительного согласования; 7) Отказаться от товара, приобретенного для него комиссионером по цене, большей, чем предусмотрена договором; 8) Требовать перевода на него прав и обязанностей по сделкам, совершенным для него комиссионером в случае объявления последнего банкротом. 

Прекращение ДК: допускается вследствие: 1) Отказа комитента от исполнения договора; 2) Отказа комиссионера от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом или договорам; 3) Смерти комиссионера. Признания его недееспособным или безвестно отсутствующим; 4) Признания ИП, являющегося комиссионером, банкротом (в этом случае права и обязанности комиссионера по сделкам, заключенным им для комитента, переходят к комитенту).

78. Понятие договора доверительного управления имуществом. Стороны, предмет и форма договора.

Правовая основа: гл. 52 ГК, гл. 23 БК, нормы специальных НПА.

Правовая природа: договор является реальным, возмездным, синаллагматическим, взаимосогласованным, свободным, компромиссным, фидуциарным.

Цель - не только извлечь доходы из этого имущества, но и увеличение имущества или просто поддержание его в надлежащем состоянии. По договору доверительного управления имуществом одна сторона (вверитель) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этим имуществом в интересах верителя или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Стороны договора: 1) вверитель – физическое лицо, организация, Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы в лице уполномоченных органов (не имеют права быть вверителями – унитарные предприятия и учреждения); 2) доверительный управляющий (ДУ) – индивидуальный предприниматель, коммерческая организация (исключение составляют унитарные предприятия, которые выведены из состава ДУ в силу своей неспособности иметь имущество на праве собственности, а также установленных нормами ст. 276 ГК ограничений по владению, пользованию и распоряжению имуществом, переданным унитарному предприятию), банк или небанковская кредитно-финансовая организация, имеющая лицензию на право осуществления пассивных банковских операций; гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения.

Предмет договора: комплекс услуг по управлению имуществом (юридические и фактические действия, совершаемые ДУ в интересах вверителя).

Цена договора состоит: 1) Из суммы вознаграждения, подлежащего выплате ДУ; 2) Из суммы произведенных ДУ необходимых расходов.

Срок договора: срок действия договора составляет 5 лет (ст. 899 ГК).

Форма договора: в письменной форме, как путем составления одного документа, так и путем обмена документами (исключение составляют договоры, по которым ДУ в качестве объекта управления передают недвижимое имущество. Они совершаются в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимости, с последующей государственной регистрацией (ст. 900ГК).

Существенные условия: - наименование, характеристика и стоимость имущества (Для сведения: имущество, переданное в доверительное управление,  обособляется от другого имущества вверителя, отражается на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет);

пределы использования имущества ДУ;

- указание на лицо, в интересах которого осуществляется управление имуществом;

размер и форма вознаграждения ДУ;

- срок действия договора.

79. Права и обязанности доверительного управляющего (ДУ). Его ответственность. Доверительное управление имуществом (ДУИ) по основаниям, предусмотренным законом.

Обязанности ДУ: 1) Осуществлять управление имуществом, переданным ему вверителем, в интересах вверителя или названного им третьего лица - выгодоприобретателя; 2) Осуществлять управление посредством совершения необходимых для этого юридических и фактических действий; 3) Довести до сведения своих контрагентов информацию о том, что он действует в качестве ДУИ; 4) Обособить имущество, полученное в ДУ, от своего имущества посредством отражения объектов управления на отдельном балансе; 5) Открыть отдельный текущий банковский счет для осуществления расчетов по сделкам, совершенным в рамках исполнения договорных обязательств; 6) Представлять как вверителю, так и выгодоприобретателю отчет об управлении имуществом; 7) Осуществлять ДУ вверенным ему имуществом лично. 8) Проявлять должную заботливость об интересах вверителя или выгодоприобретателя; 9) Предоставить вверителю залог, который служит цели обеспечения надлежащего исполнения ДУ договорных обязательств.

Права ДУ: 1) На вознаграждение за оказанные вверителю услуги; 2) На возмещение понесенных необходимых расходов в связи с исполнением договорных обязательств; 3) Совершать с имуществом, переданным в ДУ, любые фактические и юридические действия с учетом ограничений, установленных договором или правовыми нормами; 4) На получение соответствующего уведомления от вверителя в случае передачи в ДУИ, обремененного залогом; 5) Требовать устранения любого нарушения его прав; 6) Передоверить управление имуществом иному лицу, за действия которого ДУ отвечает перед вверителем как за свои собственные; 7)  Досрочно отказаться от договора в случае, когда у него отсутствует возможность лично осуществлять управление вверенным ему имуществом.

ДУИ включает в себя несколько договорных видов:

1) По основанию возникновения договорных отношений следует выделять: договор, заключенный в соответствии со свободным волеизъявлением его сторон; договор, заключенный в соответствии с решением органа опеки и попечительства (по основаниям, предусмотренным ст. 36 ГК (ДУИ подопечного); договор по основаниям, предусмотренным нормами п. 3 ст. 37 ГК (При патронаже - сделки осуществляет помощник при согласии гражданина над которым установлен патронаж); договор, заключенный на основании решения суда, принятого в случае, предусмотренном нормами ст. 39 ГК (Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим); договор, заключенный на основании завещательного распоряжения наследодателя.

2) По объекту доверительного управления следует выделять: договор доверительного управления имуществом, перечень которого закреплен в ст. 896 ГК (предприятия; имущественные комплексы; отдельные объекты; ценные бумаги и др.); договор доверительного управления денежными средствами; договор доверительного управления акциями ОАО, созданных в процессе приватизации объектов, находящихся в республиканской собственности; договор доверительного управления имущественными правами авторов на коллективной основе.

80. Понятие и сфера применения договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) – далее ДКПЛ. Стороны, предмет и форма договора франчайзинга. Права и обязанности сторон.

Понятие: Ст. 910 ГК: по ДКПЛ (франчайзинга) одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок либо без указания срока лицензионный комплекс (далее – ЛК), включающий право использования фирменного наименования правообладателя, других объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных договором франчайзинга, а также нераскрытой информации в предпринимательской деятельности пользователя.  

Франчайзинговая деятельность способствует постоянному расширению территории торговли произведенной продукции, освоению внешних рынков сбыта, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению товарооборота, увеличению налоговых отчислений в госбюджеты разных стран, повышению уровня жизни граждан государств, на территории которых развиваются франчайзинговые сети.

Правовая природа: договор является консенсуальным, возмездным, синаллагматическим, взаимосогласованным, свободным, компромиссным.

Правовая основа: гл. 53 ГК, а также нормы специальных НПА.

Стороны договора: правообладатель и пользователь, в качестве которых могут выступать коммерческие организации и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Предмет договора: определен как ЛК, права на использование которого передаются пользователю в соответствии с условиями договора. Условия, подлежащие согласованию: 1) перечень исключительных прав, входящих в ЛК;
2) условия использования исключительных прав, входящих в ЛК. Предмет договора франчайзинга является его существенным условием. 

Форма договора: Должен быть заключен в письменной форме и подлежит регистрации в патентном органе.

Обязанности: Правообладатель: 1) Передать пользователю права на использование в его предпринимательской деятельности ЛК, техническую и коммерческую документацию; 2) Инструктировать пользователя по вопросам использования ЛК; 3) Оказывать техническое и консультативное содействие; 4) Контролировать качество продукции; 5) Воздерживаться от собственной деятельности на территории, закрепленной за пользователем. Пользователь: 1) Своевременно вносить плату за использование ЛК; 2) Использовать фирменное наименование правообладателя; 3) Обеспечивать качество продукции; 4) Оказывать покупателям все доп. услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая продукцию непосредственно у правообладателя;
4) Не разглашать полученную от правообладателя нераскрытую информацию, в том числе секреты производства.

Права: Правообладатель: 1) На вознаграждение за передачу ЛК; 2) Требовать от пользователя надлежащего исполнения всех обязанностей, связанных с участием в договорных отношениях; 3) На односторонний отказ от участия в договоре, заключенном на неопределенный срок. Пользователь: 1) На своевременную ему передачу ЛК, незамедлительную регистрацию и использование ЛК; 2) На изменение условий договора в порядке, предусмотренном нормами ГК; 3) Расторгнуть в одностороннем порядке договор, заключенный на неопределенный срок.

81. Понятие договора простого товарищества (ПТ). Общее имущество товарищей. Права и обязанности сторон договора (ПТ). Прекращение договора (ПТ).

Понятие: Ст. 911 ГК: по договору ПТ двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей законодательству цели.

Включает в себя несколько видов. 1) По цели участия: предпринимательский; бытовой. 2) По сроку действия: на определенный срок; не неопределенный срок; на срок до момента достижения указанной цели в договоре. 3) По степени осведомленности контрагентов: гласный; негласный. 4) По субъектному составу участников: между субъектами государственной формы собственности; негосударственной формы; между физическими лицами, не обладающими статусом индивидуального предпринимателя; между всеми тремя субъектами указанными выше.

Правовая природа: договор является: консенсуальным, синаллагматическим, безвозмездным, взаимосогласованным, свободным, координационным и фидуциарным.

Правовая основа: гл. 54 ГК.

Общее имущество: При заключении договора его участники по соглашению между собой устанавливают порядок внесения вкладов в общее дело, их размеры и сроки внесения. В качестве вклада могут быть внесены: денежные средства, ценные бумаги, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, имущественные права, деловой опыт, знания, умения, идеи, права на использование объектов интеллектуальной деятельности и т.п. Внесенное в общее дело имущество подлежит денежной оценке. Совместные расходы, покрытие убытков, прибыль распределяются пропорционально оценочной стоимости внесенных участниками вкладов. Может устанавливаться и любое другое процентное соотношение. После прекращения договора ПТ всё распределяется между участниками договора в соответствии с нормами п. 2 ст. 920 ГК.

Права и обязанности: Учитывая однонаправленность интересов участников договора рассматриваются общие для всех сторон условия участия в рассматриваемых договорных отношениях (общие для всех товарищей права и обязанности) 1) В имущественных отношениях в ПТ; 2) В управлении ПТ; 3) В ведении дел в ПТ; 4) В распределении прибыли и убытков между участниками ПТ; 5) В порядке разрешения споров между участниками договора; 6) В прекращении договора ПТ.

Прекращение договора (ст. 920 ГК): 1) Признание одного из членов ПТ безвестно отсутствующим, недееспособным; 2) Объявление кого-либо из товарищей экономически несостоятельным; 3) Смерть члена товарищества или ликвидация либо реорганизация члена товарищества; 4) Отказ одного из участников от участия в бессрочном договоре ПТ; 5) Расторжение договора ПТ, имеющего срок действия, по требованию одного из товарищей между ним и остальными участниками; 6) Выдел доли участника договора ПТ по требованию его кредиторов; 7) Истечение срока действия договора, заключенного на определенный срок. Кроме этих случаев он может быть прекращен в порядке, предусмотренными нормами г.г. 26 и 29 ГК.

82. Понятие и содержание обязательства, возникающего из публичного обещания награды.

Согласно нормам гл. 55 ГК (ст.ст. 925 и 926) публичное обещание награды, а именно выплаты какого-либо денежного или иного имущественного вознаграждения за совершение действий, указанных в публично сделанном объявлении, служит основанием возникновения гражданско-правового внедоговорного обязательственного правоотношения, в соответствии с которым объявившее в выплате награды лицо обязано выплатить обещанное вознаграждение любому субъекту, выполнившему предусмотренные объявлением требования.

Данные ситуация может возникнуть, например, в случае необходимости получения информации о местонахождении преступника, иного разыскиваемого лица, в случае необходимости обнаружения и возвращения владельцу потерянной вещи, документов, животных и иных ситуациях.

С точки зрения гражданско-правовой классификации это односторонняя сделка, на совершение которой необходимо волеизъявление одного лица. Из двух следующих друг за другом односторонних встречных сделок (1-я сделка – обещание выплаты награды за достижение определенного результата и 2-я сделка – достижение указанного в объявлении результата и сообщение об этом сделавшему объявление лицу), совершенными разными субъектами гражданского права и возникает внедоговорное обязательственное правоотношение. Объявление о выплате вознаграждения приобретёт качества односторонней сделки и будет иметь юридические последствия только в случае соответствия его следующим признакам: - публичность объявления; - имущественное содержание вознаграждения; - определенность и правомерность требуемого результата (указание на конкретное действие или конкретный результат, которые не должны противоречить действующему законодательству); - персонификация заинтересованного лица (ФИО, наименование организации, контактные данные).

Стороны обязательства: заинтересованное лицо; отозвавшееся лицо.

Объект обязательства: предусмотренные объявлением действия, которые необходимо совершить для достижения требуемого результата;

Цена обязательства: может быть указана в объявлении либо определяться по соглашению сторон, либо, если возник спор, в судебном порядке.

Срок обязательства: действие должно быть совершено в установленный в объявлении срок (п. 1 ст. 925 ГК) либо срок может быть не определен (п. 1 ст. 926 ГК).

Форма обязательства: объявление может быть в устно форме (радио, телевидение); в письменной форме (газета, журнал, доска объявлений).

Обязанности сторон: Заинтересованное лицо 1) Выплатить вознаграждение; 2) В случае отмены объявления возместить расходы лицу, понесенные им в связи с совершение указанного в объявлении действия. Отозвавшееся лицо – обязанности не возлагаются. Данное лицо обязано только сообщить заинтересованному лицу о совершенных действиях.

Права: Заинтересованное лицо 1) Самостоятельно принять решение о необходимости указания в объявлении суммы вознаграждения; 2) Принять решение о размере вознаграждение после получения результата; 3) Отказаться от сделанного в объявлении обещания. Отозвавшееся лицо 1) На вознаграждение; 2) Обратиться в суд, если возник спор; 3) На возмещение понесенных им расходов, если объявление было отменено.

83. Понятие и юридическая природа объявления конкурса. Права и обязанности устроителей и соискателей конкурса.

Публичный конкурс – это публичное объявление о выплате (выдаче) награды за лучшее выполнение определенной работы или достижение иных результатов, порождающее обязанность выплатить обусловленную награду лицу, признанному победителем.

Публичный конкурс — односторонняя сделка, которая должна удовлетворять следующим условиям:

1) объявление о конкурсе должно носить публичный характер, т.е. быть адресованным неопределенному (открытый конкурс) или определенному (закрытый конкурс) кругу лиц;

2) публичный конкурс должен быть направлен на достижение каких-либо общественно полезных целей;

3) публичный конкурс предполагает выплату награды за лучшее выполнение определенной работы (например, написание учебного пособия) или достижение иных результатов;

4) обещание вознаграждения должно носить имуществ. характер или сочетаться с вознаграждением имуществ. характера (грамота и премия).

Объявление может быть сделано как в устной (по радио), так и в письменной форме (в печати). Оно должно содержать: условия, предусматривающие существо задания, критерии оценки результатов работы, место, срок и порядок представления работ на конкурс, размер и форму вознаграждения, порядок и сроки объявления результатов.

Сторонами обязательства, возникающего из объявления публичного конкурса, являются организатор конкурса и конкурсант. Ими могут быть физические и юридические лица.

Обязанности организатора конкурса: принятие работ на конкурс, оценка представленных работ, информирование участников об итогах конкурса, выплата вознаграждения победителю.

Организатор конкурса имеет право изменить условия конкурса или отменить его только в течение первой половины установленного для предъявления работ срока.

84. Понятие обязательств из причинения вреда. Условия возникновения обязательств из причинения вреда.

Обязательство вследствие причинения вреда – внедоговорное обязательство, в силу которого лицо, причинившее вред“ обязано этот вред возместить, а потерпевший вправе требовать возмещения вреда.

Обязательства вследствие причинения вреда - самостоятельный тип гражданско-правовых обязательств. Им присущ ряд характерных признаков:

1) объектом являются как имущественные, так и личные неимущественные отношения (честь, достоинство, личная тайна и т. д.);

2) возникают вследствие нарушения прав, носящих абсолютный характер (право собственности, здоровье и др.);

3) носят внедоговорный характер, поскольку возникают не в результате нарушения условий договора, а в результате нарушения норм закона.

Сторонами обязательства являются кредитор и должник. Кредитор – потерпевший, юр. или физ. лицо, которому причинен вред, а должник – причинитель вреда.

Предметом обязательства являются действия должника, направленные на возмещение причиненного ущерба.

Обязательства вследствие причинения вреда возникают при наличии следующих условий:

1) наличие вреда у потерпевшего. Вредом признается умаление принадлежащего юридич. лицу имущественного, а гражданину личного или имущественного блага. Вред может выражаться в порче (повреждении) или уничтожении имущества, полной или частичной утрате трудоспособности, потере кормильца, причинении личности нравственных или физических страданий, которые подлежат компенсации в денежной форме;

2) противоправность поведения причинителя вреда. Противоправным является действие, нарушающее нормы законодательства, а также субъективные права потерпевшего;

3) причинная связь между поведением причинителя вреда и наступившим вредом. Причинная связь между действием (бездействием) причинителя и наступившими последствиями — взаимосвязь между причиной и следствием;

4) наличие вины причинителя. Вина – психическое отношение лица к совершенному им деянию и наступившему результату.

Некоторые действия, причиняющие вред, противоправными не являются: действия по выполнению возложенной обязанности или осуществлению права; действия, совершенные по просьбе или с согласия потерпевшего в отношении блага, которым тот вправе распоряжаться, если действия причинителя не нарушают нравственных принципов общества; действия, совершенные в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости.

По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине, однако законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя (например, владельца источника повышенной опасности).

85. Стороны в обязательстве из причинения вреда. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиям.

1) Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Законом может быть возложена обязанность возмещения вреда на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

2) Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя.

3) Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законодательством.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя не нарушают нравственных принципов общества.

Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы.

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей самому причинителю или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.

Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и лицо, причинившее вред.

86. Ответственность юридич. лица или гражданина за вред причиненный его работником.

1) Юр. лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.

2) Хозяйств. товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними предпринимательской, производств. или иной деятельности товарищества или кооператива.

87. Ответственность за вред, причиненный госуд. органами, органами местного управления и самоуправления, а также их должностными лицами.

Вред, причиненный гражданину или юридич. лицу в результате незаконных действий (бездействия) госуд. органов, органов местного управления и самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего законодательству акта госуд. органа или органа местного управления и самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается соответственно за счет казны РБ или казны административно-территориальной единицы.

88. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ, возмещается за счет казны Республики Беларусь а в случаях, предусмотренных законодательством, – за счет казны административно -территориальной единицы в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законодательством.

Обязательное условие здесь возникновения права на возмещение вреда – вынесение оправдательного приговора, прекращение дела по реабилитирующим основаниям, прекращение административного производства при наличии обстоятельств, исключающих его производство.

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных выше, возмещается соответственно за счет казны Республики Беларусь или казны административно -территориальной единицы (в лице финансовых органов).

Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

89. Ответственность за вред причиненный источником повышенной опасности.

Источник повышенной опасности (далее – ИПО) – любая деятельность, осуществление которой создаѐт повышенную вероятность причинения вреда из –за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов производственного, хозяйственного и иного назначения, обладающих такими же свойствами.

Юр. лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный ИПО, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Владелец ИПО может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по следующим основаниям: 1) если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению вреда или его увеличению, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда размер возмещения должен быть уменьшен; 2) при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины, размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может быть отказано, если законодательством не предусмотрено иное. При причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается; 3) вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных расходов при возмещении вреда в связи со смертью кормильца а также при возмещении расходов на погребение.

Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют ИПО на праве собственности либо на ином законном основании, в том числе на праве аренды (за исключением аренды транспортного средства с экипажем, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему ИПО и т.п.

Владельцы ИПО солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим лицам. Вред, причиненный в результате взаимодействия ИПО их владельцам, возмещается на общих основаниях. Владелец ИПО не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный ИПО, в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии вины владельца в противоправном изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее ИПО.

90. Ответственность за вред причиненный несовершеннолетними, недееспособными гражданами и гражданином не способным понимать значение своих действий.

Несовершеннолетние до 14 лет. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, отвечают его родители, усыновители или опекун. Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, кот. является его опекуном, это учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним. Обязанность не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда. Если родители, усыновители, опекун либо др., умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, а сам причинитель, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. Если у них нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред д. б. возмещен его родителями, усыновителями или попечителем. Если несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, нуждающийся в попечении, находился в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, это учреждение обязано возместить вред полностью или в недостающей части. На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный его несовершен-ним ребенком, в течение трех лет после лишения родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей. Недееспособные. Вред, причиненный недееспособным, возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор. Обязанность опекуна или организации, обязанной осуществлять надзор, по возмещению вреда, причиненного гражданином, признанным недееспособным, не прекращается в случае последующего признания его дееспособным. Если опекун умер, либо не имеет достаточных средств для возмещения вреда, а сам причинитель обладает такими средствами, суд вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. Ограниченно дееспособные. Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами либо психотропными веществами, возмещается самим причинителем вреда. Неспособные понимать значение своих действий. Дееспособный гражданин, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред. Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда. Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привел себя употреблением спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, в такое состояние, в котором не мог понимать значение своих действий и руководить ими. Если вред причинен лицом, которое не могло понимать значение своих действий обязанность возместить вред м. б. возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей.

91. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

Причинение вреда здоровью гражданина может выражаться:

1) в увечье (травматическом повреждении, вызванном единовременным воздействием какого-нибудь фактора);

2) в профессиональном заболевании (заболевание, развивающееся под систематическим влиянием внешнего фактора, связанного с той или иной профессией). Его устанавливают спец. лечебные учреждения;

3) любом ином повреждении здоровья, выразившемся в физической боли или страданиях нравственного характера.

Причинение вреда здоровью состоит в том, что необходимо наличие двух причинных связей: между поведением причинителя и повреждением здоровья потерпевшего; между повреждением здоровья и утратой трудоспособности (утрата трудоспособности определяется МРЭК)

Объем возмещения вреда, причинѐнного здоровью гражданина, складывается из утраченного из-за причинения вреда заработка (всех видов оплаты труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемых подоходным налогом. Не учитываются выплаты единовременного характера) и дополнительных расходов (денежных выплат, направленных на устранение или ослабление физических дисфункций или их внешних проявлений).

В соответствии с ГК размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его откорректированному в установленном порядке с учетом инфляции среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности – степени утраты общей трудоспособности.

Профессиональная трудоспособность – это способность человека осуществлять деятельность, требующую специальной (профессиональной) подготовки.

Общая трудоспособность – способность выполнять неквалифицированный труд.

92. Возмещение вреда вследствие недостатков проданной вещи.

Вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие: конструктивных недостатков или рецептурных недостатков или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе или услуге, подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет.

Данное правило применяются лишь в случаях приобретения товара, выполнения работы или оказания услуги в потребительских целях, а не для использования в предпринимательской деятельности.

Условия наступления ответственности: 1) вред; 2) противоправность действий продавца; 3) причинно-следственная связь.

В соответствии со ст.  965 ГК РБ:  

- вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению по выбору потерпевшего продавцом или изготовителем товара.

- вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем).

- вред, причиненный вследствие непредоставления полной или достоверной информации о товаре, работе или услуге, подлежит возмещению лицами, указанными в п.п. 1 и 2 статьи.

Ст. 966. Сроки возмещения вреда, причиненного в результате недостатков товара, работы или услуги

1) Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, подлежит возмещению, если он возник в течение установленных сроков годности товара, работы или услуги, а если срок годности в соответствии с законодательством или другими обязательными правилами не устанавливается, – в течение десяти лет со дня производства товара, выполнения работы или оказания услуги.

2) За пределами сроков, указанных в пункте 1 статьи, вред подлежит возмещению, если:

а) в нарушение требований акта законодательства или других обязательных правил срок годности не установлен;

б) лицо, которому продан товар, для которого выполнена работа или оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях по истечении срока годности и возможных последствиях при невыполнении указанных действий.

93. Компенсация морального вреда.

Под моральным вредом понимаются ”физические или нравственные“ страдания гражданина. В соответствии с ГК если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, гражданин вправе требовать от нарушителя денежную компенсацию указанного вреда.

Взыскание морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда. Вина причинителя вреда презюмируется.

Компенсация морального вреда независимо от вины причинителя наступает когда:

1) вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;

2) вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ;

3) вред причинен распространением сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. То есть перечень этот не исчерпывающий.

Размер компенсации морального вреда определяет суд (при отсутствии соглашения между сторонами). При этом суд должен принимать во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Форма возмещения вреда: денежная, передача имущества в собственность и др.

94. Понятие и содержание обязательства, возникающего вследствие необоснованного обогащения (гл. 59 ГК РБ).

Лицо, которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. 

В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества.

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению %-ты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества либо при возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы, с зачетом полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случаях, когда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежавшее возврату.

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения:

1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;

2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;

3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, суммы по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;

4) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

95. Понятие наследственного права. Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственных отношений. Состав наследства.

Наследственное право – подотрасль гражданского права, регулирующая отношения по поводу перехода гражданских прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в неизмененном виде как единое целое и в один и тот же момент (универсальное правопреемство), если из ГК РБ и иных законов не вытекает иное.

Наследование осуществляется по завещанию и закону. Наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях.

Наследство открывается вследствие смерти гражданина или объявления его судом умершим. Временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при объявлении его умершим - день, вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Наследниками по завещанию и закону могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Наследниками по завещанию могут быть также юридические лица, которые являлись созданными в момент открытия наследства, Республика Беларусь и административно-территориальные единицы.

В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства, существование которых не прекращается его смертью.

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя:

1) права членства (участия) в коммерческих и других организациях, являющихся юр. лицами, если иное не установлено законом или учредительными документами;

2) право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;

3) права и обязанности по алиментным обязательствам;

4) права на пенсии, пособия и другие выплаты на основании законодательства о труде и социальном обеспечении;

5) личные неимущественные права, не связанные с имущественными.

В состав наследства входят паенакопления в жилищном, жилищно-строительном, дачном, гаражном или ином потребительском кооперативе, имущественные права и обязанности наследодателя, основанные на договоре создания объекта долевого строительства, либо квартира, дача, гараж, иное помещение, машино-место, пай за которые полностью выплачен и данное имущество оформлено за наследодателем на праве собственности в установленном законодательством порядке.

96. Наследование по завещанию. Понятие и форма завещания. Содержание завещания. Виды завещательных распоряжений.

Завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме. Завещание является односторонней сделкой, действительность которой определяется на момент составления завещания.

Завещание должно быть составлено в письменной форме, удостоверено нотариусом, собственноручно подписано завещателем. В завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения.

Содержание. Завещание может включать разнообразные распоряжения наследодателя. Завещатель может распорядиться всем имуществом, либо отдельными его частями; может по своему усмотрению распорядиться и предметами домашней обстановки и обихода и тем самым изменить установленный законом порядок наследования этих предметов. Завещатель может изменить в завещании принцип равенства долей, распределив имущество по своему усмотрению. Он вправе завещанием лишить одного или нескольких законных наследников права наследования (за исключением тех наследников, которые имеют право на ”обязательную долю“). Если наследодатель желает лишить кого-либо из наследников по закону наследственных прав, он должен прямо указать это в завещании. Если имя просто не упоминается в завещании, право наследовать незавещанную часть имущества у наследника по закону сохраняется и право получить по наследству завещанное имущество, если к моменту открытия наследства не окажется в живых наследников по завещанию либо они откажутся от наследства.

Виды завещательных распоряжений: 1) Подназначение наследника. Завещатель может на случай, если указанный в завещании наследник умрет до открытия наследства, не примет его либо откажется от него или будет устранен от наследования как недостойный наследник, а также на случай невыполнения наследником по завещанию правомерных условий наследодателя назначить другого наследника. 2) Завещательный отказ. Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение за счет наследства к-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения завещательного отказа. Отказополучателями могут быть лица, как входящие, так и не входящие в число наследников по закону. 3) Возложение. Завещатель может возложить на одного или нескольких наследников по завещанию обязанность совершить к-либо действие имущественного либо неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Предметом возложения может быть также содержание принадлежавших наследодателю животных, надзор и уход за ними.

97. Изменение и отмена завещания. Недействительность завещания.  Отмена и изменение завещания

Завещатель вправе в любое время отменить сделанное им завещание в целом либо изменить его путем отмены, изменения или дополнения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, сделав новое завещание.

Завещание может быть отменено путем уничтожения всех его экземпляров завещателем или по письменному распоряжению завещателя - нотариусом.

Завещание, составленное ранее, отменяется последующим завещанием полностью или в части, в которой оно ему противоречит.

Ранее сделанное завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последнее будет в свою очередь отменено или изменено завещателем.

Недействительность завещания

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.

Завещание признается недействительным при нарушении правил о форме завещания, других положений ГК РБ, влекущих недействительность завещания или недействительность сделок. Не могут служить основанием признания завещания недействительным описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если доказано, что они не могут влиять на понимание волеизъявления завещателя.

Недействительным могут быть признаны как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения.

Недействительность отдельных завещательных распоряжений не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, признаваемых недействительными.

Признание завещания недействительным не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного завещания.

98. Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование по праву представления. Обязательная доля в наследстве.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления.

Наследники первой очереди: дети, супруг и родители умершего. Внуки наследодателя и их прямые потомки наследуют по праву представления.

Наследники второй очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя (при отсутствии у умершего наследников первой очереди). Дети братьев и сестер наследодателя - его племянники и племянницы наследуют по праву представления.

Наследники третьей очереди: дед и бабка умершего как со стороны отца, так и со стороны матери (при отсутствии у умершего наследников первой и второй очереди).

Наследники четвертой очереди: дяди и тети наследодателя (при отсутствии у умершего наследников 1, 2 и 3 очереди). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Наследники последующих очередей: прадеды, прабабки, двоюродные внуки и внучки, двоюродные деды и бабки, двоюродные правнуки и правнучки, и т.д. Призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях.

Наследование по праву представления – это наследование доли умершего наследника по закону другими лицами. Такими представляющими наследника по закону лицами могут быть следующие родственники наследодателя (см. выше): внуки и их прямые потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры.

Наследовать по праву представления не могут:

- потомки наследника, лишенного наследодателем наследства, если в завещании указано, что потомки такого наследника также лишаются наследства;

- потомки умершего наследника, который, если бы он был жив, мог быть отстранен от наследования как недостойный наследник. Такие потомки не могут вступать в наследство, если суд сочтет призвание их к наследованию противным основам нравственности.

Право на обязательную долю в наследстве. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Обязательная доля выделяется из незавещанной части имущества, а если его недостаточно, то и за счет завещанного имущества.

99. Принятие и отказ от наследства. Наследственная трансмиссия. Раздел наследства. Охрана наследства и управление им.

Принятие наследства. Для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Принятие наследства осуществляется подачей нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия наследства (6 мес.), в том числе и в случае, когда он уже принял наследство. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. Отказ от наследства совершается подачей заявления наследника нотариусу по месту открытия наследства. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам (наследственная трансмиссия).

Раздел наследства по соглашению между наследниками. Имущество, которое входит в состав наследства и находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними (в том числе путем выделения из него доли одного из наследников).

Раздел наследства судом. При недостижении наследниками соглашения о разделе наследства, в том числе о выделе из него доли одного из наследников, раздел производится в судебном порядке.

Охрана наследства и управление им. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц нотариус по месту открытия наследства принимает необходимые меры по охране наследства и управлению им: 1) по заявлению одного или нескольких наследников; 2) исполнителя завещания; 3) органа местного управления и самоуправления; 4) других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества; 5) или по собственной инициативе.

В целях выявления состава наследства и его охраны нотариус вправе запрашивать у банков и небанковских кредитно-финансовых организаций сведения об имеющихся у них во вкладах (депозитах), на счетах или переданных им на хранение деньгах (валюте), валютных и иных ценностях, принадлежащих наследодателю.

Меры по охране наследства и управлению им осуществляются со дня составления описи в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства и времени, необходимого наследникам, но не более чем в течение 1 года. Охрана наследства и управление им осуществляются возмездно, если законодательством не установлено иное.

...

Скачать:   txt (433.2 Kb)   pdf (745.9 Kb)   docx (161.2 Kb)  
Продолжить читать еще 115 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club